и применения. Соответственно в теории выделяют креативные прецеденты, создающие новую норму, и интерпретативные прецеденты, — дающие толкование уже существующей норме. Последние, будучи вторичными правовыми текстами, выступают и в качестве вторичных источников права.
Сила судебного прецедента как источника права вытекает из того, что всякий суд безусловно связан решениями всех вышестоящих судов, которые не могут оспариваться,9 однако в толковании прецедента судья обладает полной свободой.
Возможность опираться на прецеденты в юридической практике обеспечивается их регулярной публикацией в судебных отчетах.
Прецедентное право отличается крайней сложностью и запутанностью, что вызывает определенные проблемы его применения. Но вместе с тем прецедентные нормы наиболее приближены к конкретным жизненным ситуациям, и поэтому они могут более полно отражать требования справедливости, чем общие и абстрактные нормы закона.
Спецификой действия прецедентного права в Англии является его деление на общее право и право справедливости. Право справедливости возникло в XIV в. как ответ на опасность отстать от самой жизни, когда система общего права не поспевала за меняющимися социальными условиями и порой оказывалась связанной консерватизмом судейского корпуса. Право справедливости формировалось из решений лорд-канцлера, действовавшего от имени короля и Совета, которые уполномочивали его рассматривать жалобы и апелляции на решения обычных королевских судов. Обращения в таких случаях поступали прямо к королю как источнику всех милостей и справедливости, но принимал решения лорд-канцлер на основе доктрины «королевской справедливости», в основе которой лежали фундаментальные идеи христианства.
'Из всякого правила, как известно, есть исключения. Так, с 1966 г. английская Палата Лордов имеет право «отойти от предыдущего решения, если это представляется правильным»; Европейский Суд по правам человека может отклоняться от ранее принятых решений по «убедительным основаниям»; Высший Суд Австралии заявил, что создаст новые прецеденты, если какое-либо решение было «явно неверным и следование ему оказалось вредным для общественных интересов». Федеральный Суд Швейцарии может аннулировать предыдущее решение при наличии «серьезных и объективных причин»; то же самое может сделать Верховный Суд США при наличии «особых причин» (Вильс)хабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. 2001. № 12. С. 6-7).
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
Учебник
Как утверждает американский историк права Г. Дж. Берман, «ключ к пониманию источника права справедливости —в слове "совесть"... Полномочия Канцлерского суда были расширены 22 статутом Эдуарда III, дававшим ему право рассматривать все дела "по милосердию" и "по совести"; и к лорд-канцлеру чаще всего обращались во имя совести. Что есть "совесть"? По свидетельству лингвистов, она относится к тому, что мы знаем наверняка (со-ведение, со-знание), в некоторых языках значение этого слова, по словам Фрейда, с трудом можно отграничить от значения слова "сознание"... Человеческая совесть, конечно, старше средних веков, но в средние века совесть христианского мира впервые познала организацию: то, что западный человек знал наверняка, он называл законом, данным Богом, и клялся в верности святой церкви, которая толковала и защищала этот закон... Именно по этой причине сама процедура средневековых судов справедливости и была источником ее юрисдикции: лорд-канцлер обращался к каждому человеку как к сознательному христианину, испытывал его под присягой, именем Бога повелевал ему поступать праведно. Защита слабых и обеспечение исполнения доверительных обязательств были неотъемлемы от долга каждой личности как члена христианской церкви... Через право справедливости христианская совесть стала универсалией социальной и правовой структуры средневекового христианского мира».'"
В настоящее время право справедливости инкорпорировано в систему общего права.
Судебная и административная практика. Судебную и административную практику не следует отождествлять с судебным и административным прецедентом. Первая может являться источником норм права и в тех правовых системах, в которых не признается пре-цедентное право. Судебная и административная практика представляет собой сложившиеся обыкновения, приемы, способы решения юридических дел, формирующие и уточняющие значение правовых норм. Таким образом, она представляет собой вторичные правовые тексты и соответственно выступает в качестве вторичного источника права.
Правовая норма формируется не только в результате интерпретации законов и других законодательных актов, но и актов судебных (административных), а также сложившейся судебной и административной практики. Французский правовед-компаративист Р. Давид не без основания утверждал, что, для того чтобы сделать вывод о возможности рассматривать судебную практику в числе источников права, «нужно не столько интересоваться формулировками различных авторов и доктринальными произведениями, сколько обратить
' Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С. 9&-97,
Глава ХП. Источники права
внимание на другой фактор — на все увеличивающееся число различного рода сборников и справочников судебной практики», которые «пишутся не для историков права или социологов и не для удовольствия их читателей: они создаются для юристов-практиков, и их роль объяснима лишь тем, что судебная практика является в прямом смысле слова источником права»."
Правовая практика является малоизученным в российской правовой науке вторичным источником права. Но ее значимость от этого не уменьшается. Ведь право представляет собой функционирующую систему, систему правовых коммуникаций, основанную на обратной связи. Это означает, что субъекты права не только взаимодействуют на основе социально признанных норм, источником которых являются первичные правовые тексты, но и модифицируют, корректируют, приспосабливают свое нормативно определенное поведение к конкретным социокультурным условиям правовой коммуникации, которые в свою очередь корректируют смысл первичных правовых текстов. Такая корректировка, в частности, происходит путем созданиявторичных правовых текстов, в качестве которых выступает повседневная практика реализации субъектами их прав и обязанностей. Вторичные правовые тексты также должны получить социальную легитимацию, и в таком случае они будут являться вторичными источниками права, посколькуфактически осуществляют корректировку смысла правовой нормы.
В отличие от мифологических текстов тексты правовой практики рациональны и функциональны. Они определяются условиями и особенностями функционирования тех или иных правовых норм в рамках конкретного социума.
"Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. С. 131. — Ср. с позицией А. В. Мицкевича: «...все больше утверждается мнение о том, что если Верховный или Высший Арбитражный Суд защитил те или иные интересы, требования или поведение как законные или отверг как незаконные, то он тем самым дал основание к новому пониманию и применению данных правовых норм... Именно в этом, а не в противопоставлении закону судебного прецедента состоит роль судебной практики как особого источника права в странах континентальной системы права. То понимание, которое укрепится в судебной практике и будет обобщено и подтверждено высшим судом [явится] как бы вторичным, углубляющим и дополняющим закон и другие нормативные правовые акты... источником права» (Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. Т. 2: Теория права. М., 1998. С. 153).
20-1351 |
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
Учебник
Например, в Санкт-Петербурге правовой текст нормативного акта, требующий от владельцев собак их обязательного выгула с поводком, в наморднике и с ветеринарным паспортом, под влиянием практики его реализации трансформировался в норму, требующую выгула собак с поводком и в наморднике, но при допустимости отсутствия во время прогулки ветеринарного паспорта. Такая интерпретация текста обусловлена наличием социально-правовых притязаний со стороны окружающих людей и милиции к владельцам собак относительно соответствующей экипировки собак и полным отсутствием соответствующих притязаний к документальному подтверждению состояния их здоровья. В отличие от административной практики вторичные правовые тексты здесь создаются не административными органами, а поведением самих участников данных отношений.
Правовая доктрина — один из древнейших текстуальных источников права, получивший распространение уже в Древнем Риме. Правовая доктрина представляет собойизложение каких-либоправопо-ложений, правил поведения, правовых принципов, принадлежащее наиболее авторитетным представителям юридической науки и практики, которым придаетсяобщезначимое и общеобязательное значение и из которых выводитсяправило поведения, имеющеепре-доставительно-обязывающий характер.
В III в. на отдельные положения римских юристов-классиков ссылались как на текст закона. Император Валентиниан III в 426 г. издал закон «О цитировании юристов», признававший обязательное значение за сочинениями Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, Моде-стина и тех юристов, сочинения которых приводятся этими авторами. При различии мнений вышеупомянутых юристов предписывалось придерживаться мнения, за которое высказалось большинство из них, а при равенстве голосов отдавалось предпочтение мнению Папиниана.
В настоящее время правовая доктрина имеет распространение в так называемых традиционалистских правовых системах, например в мусульманском праве. Мусульманско-правовая доктрина (фикх) сложилась в результате необходимости дать разъяснение вновь возникавшим конкретным вопросам, которые не были урегулированы в главных источниках мусульманского права — Коране и сунне, представляющей собой собрание преданий о поступках