Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


И способ нормативного мышления 3 страница




В рамках судопроизводства происходит «извлечение» субъекта права из контекста реальной совокупности нерасчлененных соци­альных связей (датума социальной материи) для разрешения право­вого конфликта, здесь правовой аспект датума выдвигается на пер­вый план. Реальные обстоятельства, в которых находится лицо, уча­ствующее в деле, исследуются только с правовой стороны, а факты принимаются во внимание именно со стороны их юридического значения и последствий, т. е. анализируются в особом качестве юри­дических. Отсюда двойственность юридического факта, который является одновременно принадлежностью социальной материи не­расчлененных отношений между субъектами права, а также состав­ляет предмет юридического анализа, абстрагированного от этих ре­альных отношений.

СэнтзянаДж. Скептицизм и животная вера. СПб., 2001. С. 76, 77.


452____________________________________________________ Глава 4

Подобная номинализация в виде предметного факта судебного анализа имеет в данном случае юридическое значение постольку, поскольку с ним связывается импульс в правовом состоянии опре­деленного положения дел в отношениях между людьми. Этот факт возник естественным путем, был порожден действием либо неопре­деленность в праве как юридический факт образовалась в рез\ льтате нарушения обязанности. Утрата должного правового качества или переход к новому правовому качеству, которое уже потеряло черты устойчивого положения дел в отношениях между людьми, обраще­ние за судебной защитой являются следствием того, что приемле­мый способ разрешения этих и других возможных типов проблема-тизации в праве отсутствует в системе нравственной регуляции и не может быть установлен и определен волей участников социального конфликта или субъектов правопритязания с помощью или посред­ством ее ресурсов и морального законодательства. Именно в этом случае адекватным и универсально приемлемым способом разреше­ния неопределенности в праве в смысле всеобщей абстракции, осно­ванной на понятии социального порядка, может считаться публич­ный, или внешне оценивающий, предписывающий и обязывающий способ рассуждения, основанный на Базисном Слове в виде дейст­вующего юридического законодательства.

Вместе с тем, необходимо отметить общую онтологически лин­гвистическую ситуацию, своеобразие которой состоит в том, что рождение упомянутого юридического факта состоялось в отсутствие Рассуждающего Субъекта, под которым следует в нашем случае по­нимать такую инстанцию, как суд В связи с этим ситуация судебно­го познания и восприятия процесса доказывания не может пони­маться как ситуация объектного восприятия в ранее охарактеризо­ванном Б. Расселом логике — аналитическом смысле

В логике дистанцированного публично рассуждающего субъ­екта каковым является судебная инстанция, социальная реальность делится на два взаимодействующих компонента -— события и фак­ты.

По утверждению известного лингвиста Н. Д. Арутюновой, рас­суждение относительно событийной сферы существования «объеди­няет все то, что составляет среду погружения человека в мир». а рассуждение относительно фактов представляет собой то. «что есть результат погружения мира в сознание человека. Для человека


Юридическая эпистемология и юридическое мышление 453

жизнь складывается из событий, но ее анкетное представление пре-врашает события в факты».12

Различие между событием и фактом играет фундаментальную роль в публичном судоговорении, расслоение на факт и право в кон­тексте юридического анализа отношений между людьми представ­ляет собой феномен логико-методологического свойства для судеб­ного разбирательства и составляет принадлежность юридического знания в целом

Факт в его юридическом качестве не является тождественным действительности, он есть результат ее представленности в общем течении социальных и природных процессов. Как констатация опре­деленного положения дел, он составляет одновременно принадлеж­ность жизненных обстоятельств и сознания субъекта права, его точ­ку зрения на это течение дел. Эта точка зрения может не отвечать требованиям максимальной объективности, незаинтересованности при проведении операции по фокусированию факта социальной дей­ствительности в номинацию юридического факта. В связи с этим субъективно предъявленный на всеобщее обозрение факт должен пройти своеобразную процедуру юридической верификации Удо­стоверение в наличии или отсутствии юридически значимого факта и составляет один из креативных, т. е. конструктивно созидатель­ных, моментов в процессе осуществления правосудия

Локализация юридически значимого факта может быть скрыта как в ткани объективности события, так и в интеллектуальной вер­сии заинтересованного субъекта права, стремящегося придать юри­дическое значение тому или иному моменту течения дел в его соб­ственной жизни.

В юриспруденции и сфере доказательственного права говорят об общеизвестных фактах, где событийная и фактуальная связь те­кущего положения дел совпадают. Однако общим правилом следует все-таки признать то обстоятельство, что между событием, фактом и наличной действительностью не существует тождества с позиций истинности и значимости. Что касается юриспруденции, то семанти­ка, т. е. смысл, значение, факта здесь выражается в двух модифика­циях. Во-первых, это значение юридического факта как такого ком-


с юз

12 АрутюноваН Д. Типы языковых значений Оценка Событие Факт М.1988.


454____________________________________________________ Глава 4

понента действительности, который не всегда приобретает признаки события, поскольку зачастую не содержит в себе характеристик кар­динального разрыва в обычном, плавном течении дел и не является репрезентацией (представленностью) новизны, необычности, экст­раординарности, свойственных событию, значимость которого вы­ходит за пределы ординарного повседневного явления. Событие не­сет на себе печать и наделено признаками публичности, распростра­няя свое воздействие и влияние за пределы обыденного и повседневного, втягивает в свою орбиту существование индивида, его окружение, а в уникальном исторически значимом проявлении захватывает в свою локализацию и все общество.

В отличие от такой экспозиции стандартная локализация юри­дического факта — это моменты в реализации субъективного права, где находит свое выражение и реализацию право и дееспособность лиц. Динамика реализации права происходит в рамках индивиду­ального, общественно-публичного существования и связана с вре­менем и историей. В этой связи юридические факты вплетены в био­графический и исторический контексты, где совмещаются и сущест­вуют в нерасчлененном процессуальном виде как феномены безразличной для права социальной, и собственно юридической фактологии.

Среди всего многообразия социального датума в первую оче­редь можно выделить изначально данное, то, что обусловлено рож­дением, появлением, естественным возникновением и получением места в материи социальных отношений, т. е. то, что присуще субъ­ектам права — физическим и юридическим лицам (например, рож­дение ребенка, смерть человека, утрату трудоспособности вследст­вие достижения определенного возраста, регистрацию брака и т д.). Можно охарактеризовать подобную юридическую фактографию как определенную генерацию, внутри которой содержится источник ин­дивидуального правообразования в жизни и существовании субъек­тов права. Подобная фактография имеет органическое происхожде­ние, несет в себе сообразный природе человека генеалогический ха­рактер, представляет собой самопорождение (автохтонность) факта в контексте жизни индивида и приобретает юридическое значение в силу естественных причин.

Нередко такую фактографию связывают с феноменологией со­бытий и состояний, но в такой номинализации юридического факта


Юридическая эпистемология и юридическое мышление 455

происходит отождествление того, что внутренне присуще субъекту права с тем, что свойственно внешней действительности. Происхо­дит это, потому, что явлениям биографического плана пытаются придать публичный, общественный смысл, устанавливая знак равен­ства между ними и общим положением дел, имея при этом в виду социальную действительность и состояние дел в обществе в целом. Как правило, такие характеристики включаются в юридическое по­нятие статуса или положения лица, которое может сохраняться во многих случаях неопределенный период времени (состояние в заре­гистрированном браке, исполнение обязанностей по занимаемой должности, инвалидность 2-й группы и т. д.).

От этого вида юридической фактографии, на наш взгляд, следу­ет отличать другую генерацию юридических фактов, которые соз­даются самими субъектами права в сфере договорных отношений, где эти факты устанавливаются, изменяются и прекращаются по во­ле участников этих отношений. Такая юридическая фактография относится к сфере рационального правосозидания со стороны субъ­ектов права. Однако все многообразие юридических фактов связано с феноменом универсальной правовой креативности законодателя, когда порождающая сила юридического факта изначально опреде­лена дофактологической властью предсуществования и нормативно­го присутствия законодательства и конкретной юридической нормы.

Необходимо отметить, что само существование юридической фактографии возможно в условиях и в присутствии системной логи­ки права и действующего законодательства. Характерным качеством современной цивилизации является то, что законодательство выпол­няет функцию базисного основания для суждения о праве и неправе и в этом отношении нормативная логика в типологии юридических фактов возможна в условиях социально-технологического присутст­вия права как регулятора общественных отношений. Важно, чтобы такое общество обладало соответствующими нормативно-регуля­тивными ресурсами в виде всеобще значимых правовых устоев, т. е. имело в себе потенциал применения юридической ответственности за нарушение установленной нормы поведения.

В параметрах измерения поведения субъекта права при приме­нении юридической ответственности юридическая фактография представлена уже в другой модификации— в модификации юри­дических фактов, возникновение которых обусловлено совершением


456 Глава 4

правонарушения. В этом отношении действие субъектов права свя­зано с двумя типами поведения — неисполнением обязанности и нарушением чужого права. Эта генерация юридических фактов пре­бывает в таком их качественном состоянии, где их генезис или по­рождение связаны с разрушительным фактором в поведении субъек­тов права и причинением вреда. Верификация юридических фактов в сфере применения юридической ответственности осуществляется через установление фактических обстоятельств конфликта в праве. Здесь юридический факт является схемообразующим динамическим моментом в определении прав и обязанностей субъектов права (та­кую ситуацию с точки зрения правосудия можно квалифицировать как субъектное правоустановление или установление принадлежно­сти того или иного права лицу или отсутствия у него конкретного права). Подобная ситуация возникает когда налицо неопределен­ность в праве, либо имеет место совершение правонарушения, последствия которого на виду у всех. Видовые формы установления юридического факта воспроизводятся и удостоверяются через су­дебную процедуру в единстве процессов верификации (подтвержде­ния) и фальсификации (опровержения). Эти процессы осуществля­ются как доказывание истин факта и права.

Доказывание является условием для установления и определе­ния юридически значимых обстоятельств по делу со стороны суда. Если в сфере законопослушного поведения и индивидуального осу­ществления прав можно говорить об юридической фактографии по­рождающего и креативного (творящего, конструктивно созидатель­ного свойства), то в области процессуального права и судопроизвод­ства необходимо уже указывать на юридически значимые обстоятельства, наличие причинно-следственных связей, детерми­нацию поведения, мотивы поведения и вину. В рамках публичного правосудия происходит доказательное воспроизводство наличия или отсутствия правообразующеи (гражданское судопроизводство) или правоотрицающей (уголовное судопроизводство) генераций юриди­ческих фактов. В одном случае это происходит через процесс иссле­дования жизненных обстоятельств, связанных с созидательно на­правленным осуществлением гражданских прав, в другом — через исследование акта преступной воли, т. е. разрушительной активно­сти. Преступная воля в этом акте изначально отрицает позитивный


Юридическая эпистемология и юридическое мышление 457

способ осуществления прав, который составляет необходимую при­надлежность гражданского общества.

Нужно отметить, что проведенная градация фактографии в юриспруденции в целом подтверждает выводы некоторых исследо­вателей о том. что факты нельзя относить к сфере предметной вещ­ной действительности. Они представляют собой результат использо­вания нормативной схемы восприятия действительности. В общем неюридическом смысле факты — это результат мыслительного от­ражения действительности, которое обусловлено потребностью че­ловеческого сознания ее осмыслить или придать ей определенную значимость.

Можно сказать, что фактуализация процессов действительности есть не что иное, как способ ее исчисления с помощью именования через отдельные локальные образования внутри нее, которые возни­кают в силу определенных социальных причин. Через это разме­щающее установление явлений действительности и применение та­кой интеллектуальной операции, как «размыкание» непрерывного течения бытия, и находится место каждой вещи и явлению как фак­там, происходит постижение смысла происходящего в параметрах последовательности, причинности, обусловленности одного явления друтим, следования их во времени и т. д. Иными словами, через ак­тивность «размыкания» как рациональной «разметки» бытия проис­ходит его осмысление и приобретается знание о сущем, достигаются относительная полнота и всеобъемлемость в понимании окружаю­щей действительности, максимально возможная степень власти над обстоятельствами, способность владеть ими или влиять на них через познание закономерного, неизбежного и истинного.

Фактуализацию действительности как способ ее репрезентации и описания через указание на факт следует отнести к сфере воспри­ятия человеком окружающей действительности, а не к процессам самой этой действительности, которые могут происходить незави­симо и без участия человека в них. «Ключ к пониманию ''факта" следует искать не в независимой от языка действительности, не в положениях дел или событиях, а в суждении о действительности. Имя факт постоянно взаимодействует в тексте с предложениями и их неполными номинализациями, и этот контакт не безразличен для семантики "факта". И хотя конструкция тот факт, что.., как спра­ведливо заметил Дж. Остин, дает возможность нерасчлененно гово-


458____________________________________________________ Глава 4

рить о мире и о наших знаниях о мире, лидирует в этом комплексе концепт истинности суждения (знания), а не "неприкасаемый7' мир, действительность "как она есть". Факт (его значение) есть способ анализа действительности, имеющего своей целью выделение в них таких сторон, которые релевантны с точки зрения семантики текста. Факт не может быть уподоблен ни единицам административного деления пространств, ни единицам календарного членения времен­ного потока, ни естественным реалиям природного мира... Факт со­относителен с простой, конкретной и истинной пропозицией (ут­верждением), отвлеченной от субъектного модуса и всех тех элемен­тов и коннотаций, которые вводятся им в высказывание. Факт наследует от пропозиции следующие признаки: 1) значение истин­ности как конститутивный компонент семантической структуры; 2) отрицание; 3) структурированность, связку, субъектно-преди-катные отношения; 4) ограниченность определенными рамками; 5) недескриптивность (отсутствие описательности); 6) концептуа­лизацию действительности: факты, как и соответствующие им ут­верждения, не бывают глобальными; 7) принцип счета».

В этой связи перед нами возникает еще одно существенное об­стоятельство, которое указывает на радикальное несоответствие ме­жду научным и судебным познанием. Это понятие доказательства. Если мы обратимся к формально-логическому представлению о сущности доказательства, то обнаружим, что оно «определяется как процедура обоснования истинности некоторого утверждения путем приведения тех истинных утверждений, из которых оно логически следует. В доказательстве различают тезис — утверждение, которое надо доказать, и основание, или аргументы, — те утверждения, с помощью которых обосновывается тезис. Понятие доказательства всегда предполагает указание посылок, на которые опирается тезис, и тех логических правил, по которым осуществляются преобразова­ния утверждений в ходе доказательства. Доказательство представля­ет собой определенного рода умозаключение или цепочку умозак­лючений. Поэтому все, что в логике говорится об умозаключениях, их строении, требованиях к ним и т. д., имеет прямое отношение к доказательству. Определение доказательства включает два цен-

АрутюноваН. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. С. 157, 162, 163.


Юридическая эпистемология и юридическое мышление_____________ 459

тральных понятия логики: понятие истины и понятие логического следования. Оба эти понятия не являются в достаточной мере ясны­ми, и, значит, определяемое через них понятие доказательства также не может быть отнесено к ясным. В стандартном определении дока­зательства используется понятие истины. Доказать некоторый те­зис — значит логически вывести его из других, являющихся истин­ными положений. Но есть утверждения, не связанные с истиной. Очевидно также, что, оперируя ими, можно и нужно быть и логич­ным, и доказательным».14

Формально-логическая характеристика доказательства может указать лишь на технологию доказывания в сфере использования готовых пропозиций, под которыми следует понимать утверждения о процессах реальной действительности. В этом отношении источ­ник проблемы доказательства следует искать в первичной основе пропозиций, связанной с условиями восприятия и осмысления на­званных процессов. Новоевропейская философская традиция квали­фицирует такой вид проблематизации как проблему соотношения между аналитическими суждениями, которые воспроизводятся через непосредственное восприятие действительности, и воссозданием системы связного знания через формулирование синтетических су­ждений. Причем проблема обозначается в постановке вопроса о возможности синтетических суждений априори, поскольку налич­ный аналитический материал в его необозримом количественном многообразии не обладает внутренне присущим ему потенциалом для автоматического приращения знания и не предоставляет за счет чисто эмпирических ресурсов индукции прогрессирующее движение смысла текущих процессов действительности и значимости каждой его частной сингулярной единицы.

Это значит, что системообразующий потенциал знания и схема­тизм его выражения базируются на фундаментальной основе, кото­рая существует еще до опыта. Такое первичное представление отно­сительно возможности синтетического суждения априори является следствием одностороннего рационализма, поскольку черпает ре­сурсы для логики обоснования и доказывания из понятий чувствен­ности и разума, которые соответственно такой точки зрения обла­дают внутренне присущими им ресурсами для воссоздания условий

ИвинА. А. Логика. М., 2001. С. 214, 215.


460____________________________________________________ Глава 4

продуцирования знания, скажем, в виде априорных форм чувствен­ности или интеллектуальной интуиции.

Когнитивные ресурсы логики доказывания при осуществлении правосудия существенным образом отличаются от схематизма про­стого формально-логического вывода. Последний в данном случае имеет место в системной связи с феноменологией восприятия про­цесса доказывания в суде, поэтому логика судебного познания имеет свою собственную сущность и не огранивается задачами строгой силлогистики, имеющей дело с совокупностью готовых суждений относительно действительности. Репрезентация наличного правово­го смысла в отношениях между людьми при судебном разбиратель­стве дел происходит путем реальной демонстрации этого смысла, его показа через различного рода свидетельства относительно каче­ства, специфики и характера этих отношений. Эти свидетельства и представляют собой совокупность средств доказывания. Средства доказывания, с точки зрения их годности и приемлемости и по сво­ему конструктивному и позитивному качеству для целей правосудия делятся на дозволенные и законные.

Это их назначение раскрывается, например, в ст. 45 Конститу­ции РФ и гл. 6 ГПК РФ. Отсюда следует, что в естественную логику формально-логического доказательства вторгается схематизм пуб­лично-нормативного свойства, базирующийся на созидательном по­тенциале юридической нормы. Это значит, что логическое качество доказательства в юриспруденции наделяется особым регулятивным или нормирующим смыслом. Не всякое убеждающее свидетельство или логический аргумент мог\т приняты судом в качестве тех, кото­рые могут относиться и быть допущены как имеющие юридическую значимость, обладающие необходимым качеством для правильного разрешения дела.

Таким образом, логику доказывания при отправлении правосу­дия следует относить к публичному способу удостоверения право­вого качества социальной действительности, где когнитивный по­тенциал установления истинности правопритязания на судебную защиту имеет многослойный характер. Это не тип непосредственно­го «объектного» познания, свойственного индивидуальному воспри­ятию предметного мира, и не естественнонаучное познание, ориен­тированное на поиск неизвестного в закономерностях этого мира, когда используются такие инструменты познания, как гипотеза, экс-


Юридическая эпистемология и юридическое мышление 461

перимент, моделирование, индукция, ресурсы наличного научного знания в его системном и регулятивном качестве. Здесь познание смещается в сторону ценностного восприятия социальной действи­тельности, сохраняя при этом потенциал и схематизм традиционной гносеологии. Стандарт теории познания выполняет здесь функцию первичного постижения социальных процессов на уровне «эстети­ки» незаинтересованного объективного восприятия. Формальная логика вывода присутствует в таком интеллектуальном процессе как естественный момент рассуждения и служит условием для принятия решения. Однако формально-логическое следование подчинено в данном случае нормативном}' схематизму и регулятивному воздей­ствию в исследовании и оценке действительности. Этот схематизм задан юридической нормой и назначением публичного правосудия в обществе.

С точки зрения принципов современного правового государства, этики прав и свобод человека и гражданина, такое положение дел означает, что когнитивный потенциал логики судебного разбира­тельства расположен в сфере антропологии и ценностного подхода к действительности. В связи с этим компонент дескрипции или описа­ния, который внутренне присущ чистой познавательной деятельно­сти, ориентированной на получение знания, включается здесь в ди­намику нормативно-ценностной логики юридической регистрации правового качества отношений между людьми, когда реализуется право на судебную защиту и используется механизм правового ре­гулирования.

Логика убеждения в истинности того или иного высказывания о действительности, удостоверение в очевидности наличия или отсут­ствия факта и права корректируются в данном случае посредством таких нормативно-регулятивных схем, как правильное определение юридически значимых обстоятельств при осуществлении разбира­тельства дел, законность и обоснованность решения по делу (п. 1 ст. 362 ГПК РФ, ч. 2 ст. 56 ГПК РФР, ст. 195. 196. 198 ГПК РФ).

Если исходить из того, что юридический закон согласно самой идее правового государства содержит в себе правовое качество и соответствующий регулятивный потенциал, то вопрос о законности и обоснованности судебного акта начинает приобретать синтетиче­ское логическое качество. Обоснование судебного решения с помо­щью правильной оценки представленных доказательств и соответст-


_462_____________________________________________________ Глава 4

вне его требованиям действующего законодательства составляют единое целое. В этой связи задачей судопроизводства является мак­симальное обеспечение активного представления доказательств со стороны лиц, участвующих в деле, создание условий для оптималь­ной доступности их исследования, когда достижение в каждом кон­кретном случае убеждающей очевидности относительно юридиче­ского факта и права становится повседневной реальностью судебно­го разбирательства.

Существуют ли какие-либо препятствия в обеспечении этой доступности?

Придание принципу состязательности фундаментального харак­тера создает необходимость своеобразной «переоценки ценностей» в модели современного отечественного правосудия и позволяет вклю­чить судоговорение с точки зрения его социальной характеристики в коммуникативное пространство общества с его языковыми и идей­ными особенностями, извечным своеобразием человеческой приро­ды. Процесс доказывания в связи с этим может быть сопряжен со стремлением одной из сторон, исказить действительность в угоду своим интересам в деле или сознательно говорить неправду, исполь­зуя ложь при осуществлении права на судебную защиту.

А. Г. Коваленко, давая характеристику этого обстоятельства как фактора, влияющего на предмет доказывания, и по существ}-, при­числяя суд к органу по выявлению и устранению лжи при разбира­тельстве гражданских дел, указывает, что «судебное разбирательст­во сопряжено с такой фазой развития правоотношений между соот­ветствующими субъектами (сторонами), когда пределы регуля­тивных отношений оказываются исчерпанными и возникает необходимость охранительного регулирования, неудивительно, что конфликтующие (конфронтирующие) стороны прибегают к исполь­зованию всех и всяческих способов, призванных доказать (или спо­собствовать этому) правообоснованность своей позиции в деле. Од­ним из таких приемов является использование лжи. Ложь (эквива­лентные ей действия) является фактором, объективно подрывающим правовую стабильность, не отвечающим принципам разумности и справедливости, посягающим на принципы морали и нравственные устои общества, Сами по себе ложные доказательства (в случае их раскрытия) связаны с фактами, имеющими доказательственное зна­чение, а в иных случаях являются и прямыми доказательствами (до-


Юридическая эпистемология и юридическое мышление 463

казательство от противного). Однако ложь как процессуальное сред­ство борьбы с контрстороной очевидно посягает на фундаменталь­ные основы правосудия, нарушая, с одной стороны, принцип равно­правия сторон, а с другой — заставляя суд (а не только противопо­ложную сторону) разбираться в ситуации, не отвечающей объективному положению вещей. Как следствие, нарушаются прин­ципы рациональности судопроизводственной деятельности и про­цессуальной экономии».15

Не касаясь по существу проблемы истины и лжи, лжи и правды, истины и правды, отметим, что она носит метаюридический харак­тер, глубинная основа перечисленных оппозиций имеет религиоз­ный источник. Вряд ли можно потребовать вообще от конкретного индивида утверждать истину об окружающем его мире, не будучи уверенным в том, что он ею действительно обладает. Следовательно, логическая оппозиция истины и лжи в контексте оценки истинности или ложности суждения в процедуре доказывания правоты в споре имеет опять же ценностный смысл и трансформирована в обязан­ность говорить правду о фактическом состоянии дел и его существе при осуществлении правосудия. Правдивые объяснения сторон и показания свидетелей являются, как правильно отмечено в рассуж­дениях А. Г. Коваленко, важным процессуальным условием для ус­тановления истины по делу. При этом под истиной по делу следует понимать правильное установление юридически значимых обстоя­тельств по делу на основе имеющихся по нему доказательств, т. е. определение фактического состава и характера спорных правоотно­шений, что позволит сделать вывод относительно правомерности обращения за судебной защитой или, наоборот, необоснованности такого обращения. При этом обоснованность иска создает условия для публичного способа правоприменения и вынесения решения по делу, которым устанавливаются параметры юридической ответст­венности, предусмотренные юридической нормой для данного кон­кретного случая.

Могут возникнуть ситуации, когда одна из сторон создает ви­димость обоснованности иска путем иллюзорной несоответствую­щей действительности или не имеющей правового значения доказа-

Ковэленко А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопро­изводстве. М.,2002. С. 163, 164, 190, 199.


464 Глава 4

тельной аргументации. Такое состояние доказывания видимой при­надлежности права лицу в суде можно квалифицировать как исполь­зование процессуально-правовых средств в целях утверждения того, что Г. В. Ф. Гегель называл неправо. В русском переводе «Филосо­фии права» Б. Столпнера 1934 г этот термин прямо трансформиро­ван в слово «неправда».

В этом отношении можно выявить крайнюю неустойчивость во взаимосмене правового и неправового, которому во в неюридической сфере общественной жизни соответствует взаимосмена правды и лжи. При этом бытование и местопребывание правдивого и лживого прежде всего связывается с областью социальной коммуникации или пространством языкового общения (обман, введение в заблуж­дение, мошенничество как виды злоупотребления доверием, недоб­росовестное использование открытости, непосредственности друго­го человека, отсутствие бдительной, осмотрительной и рачительной заботы человека о самом себе в том окружении, в котором он нахо­дится).





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-10-30; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 411 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

2498 - | 2247 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.