Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Р. Дворкин: право как целостность




Наиболее известным из современных сторонников естест­венного права является американский философ Рональд Двор­кин (р. 1931), автор многих книг, например, «Принимая пра­ва всерьез» (1976) и «Империя права» (1986)**. Р. Дворкин, имевший большую юридическую практику, выступает, как са­мый мощный критик юридического позитивизма (прежде все­го в версии Г. Харта), сосредоточиваясь на самом его уязви­мом месте — теории принятия судебных решений в трудных случаях.

Р. Дворкин утверждает, что хартовская модель принятия решений в трудных случаях неудовлетворительна, поскольку, сосредоточивая все внимание на правилах, она не учитывает, что часто такие решения неизбежно основываются и на мораль­ных по своей сути соображениях (теория естественного права). Однако не на всяких моральных соображениях. Р. Дворкин подчеркивает важность правовой традиции, истории и «мораль­ных принципов, лежащих в основе институтов и права данного сообщества»: все это накладывает ограничения на апелляции

* Hart H. L. The Concept of Law, p. 202.

** Взгляды Дворкина излагаются в основном по: Murphy J„ Coleman J. Op.cit.,p.39-51.


к морали при принятии судебных решений. Хотя Дворкин и не сводит право к некоторому предельному правилу признания, он тем не менее признает нечто похожее на позитивистское понятие происхождения как важное условие действительности (validity) законов.

Поскольку Дворкин сосредотачивает свое внимание на хар-товской модели принятия судебных решений, вернемся к пози­тивизму и рассмотрим эту модель несколько подробнее.

По мнению многих авторов, слабым местом работы Г. Хар-та является то, что она не содержит разработанной теории при­нятия судебных решений. Написанное Хартом можно изло­жить примерно следующим образом. Право — это система правил. Поэтому судьи часто просто применяют правила, до­вольно-таки механическим образом. Однако некоторые прави­ла содержат, так сказать, «открытые» понятия — понятия, ко­торые явно работают в некоторых случаях, но неясно, насколь­ко они уместны в «пограничных случаях». Возьмем, к приме­ру, понятие «транспортное средство».

Предположим, имеется распоряжение, говорящее о том, что нахождение транспортных средств в данном парке запрещено. Понятно, что легковые автомобили, грузовики и автобусы явля­ются такими транспортными средствами. Однако означает ли это, что в парк не может въехать инвалид на инвалидной коля­ске? Означает ли это постановление, что в парке нельзя кататься детям на велосипедах? На самокатах? На роликовых коньках? Что если кто-то захочет поставить в парке военный монумент с танком на постаменте — распространяется ли запрет и на по­стамент? Запрещено ли детям приносить в парк игрушечные ав­томобильчики? Из постановления это не ясно, и судья имеет бо­льшую свободу в том, как решить эти проблемы.

Поскольку само правило не отвечает на эти вопросы, то не­льзя сказать, что судья просто применяет закон, когда их реша­ет. А что же он тогда делает? Согласно Харту, судья в таких случаях законодательствует, и нет никакого смысла это скры­вать*. Законодатели не могут предусмотреть всех ситуаций, ко-

* Для нас это утверждение может показаться очень странным. Мы при­выкли думать, что законодательствуют законодатели в парламенте, а задача судей в том, чтобы применять законы. Но для стран англосаксонской право­вой традиции это значительно менее странно. Там привыкли, что в отсутст-


Торые могут возникнуть в будущем (например, изобретение ро­ликовых коньков), для них нет никакой возможности создать абсолютно ясные и четкие правила, без малейшего элемента не­определенности. Поэтому суды в качестве как бы заместителей законодателей с помощью творческого подхода заполняют эти пробелы в законодательстве. Харт пишет: «Фактически все сис­темы разными способами достигают компромисса между двумя социальными целями: необходимостью в некоторых правилах, которыми индивиды могут руководствоваться во многих сфе­рах жизни, не нуждаясь каждый раз в указаниях официальных лиц или в анализе общественной ситуации и необходимостью оставить открытыми для разрешения информированными офи­циальными лицами проблемы, которые могут быть должным образом оценены и разрешены лишь тогда, когда они возникнут в том или ином конкретном случае <.. •> [когда мы сталкиваем­ся с неясным понятием. — С. М.], мы сталкиваемся с этими проблемами и можем тогда решить этот вопрос, выбирая между соперничающими интересами таким образом, который более всего удовлетворяет нас. Поступая таким образом, мы делаем более определенной нашу первоначальную цель и решаем во­прос о значении общего понятия в рамках данного правила <...> Открытая структура права означает, что действительно есть области поведения, где многое должно быть оставлено для развития судами или официальными лицами, устанавливающи­ми баланс, в свете обстоятельств, между соперничающими ин­тересами, вес которых меняется от случая к случаю. Тем не ме­нее жизнь права состоит в очень большой степени в том, что оно является руководством для официальных и частных лиц с помощью определенных правил, которые в отличие от приме­нения меняющихся стандартов, не требуют от них свежего суж­дения в каждом новом случае»*.

Согласно Р. Дворкину, лучший способ проверить модель Харта — это взять реальные судебные дела и посмотреть, по-

Вие прецедентов судья принимает решение, которое само становится преце­дентом, то есть участвует в формировании законодательства. Впрочем, и в англосаксонских странах много людей, которые думают, что задачей су­дей является максимально строгое и четкое применение существующих зако­нов и не более того, никакого «творчества». Но, как видим, это невозможно. * Hart H. L. The Concept of Law, p. 129-135.


могает ли теория Харта в них разобраться или искажает ситуа­цию. Дворкин утверждает, что в основном искажает. Он счита­ет идею о том, что судьи либо применяют правила, либо зако­нодательствуют, слишком упрощенной. С одной стороны, пра­во содержит не только правила, но и другие юридические ос­нования для принятия решений, в том числе моральные по своей природе.

С другой стороны, судьи не имеют такого простора для зако-нодательствования, как это представляет Г. Харт (именно пото­му, что они ограничены этими юридическими основаниями).

Чтобы подтвердить свою критику Г. Харта, Р. Дворкин пред­лагает рассмотреть два судебных дела. Первое из них — про­цесс «Риггс против Палмера» (1889). Шестнадцатилетний Эл-мер Палмер убил своего деда, опасаясь, что тот изменит заве­щание, по которому все имущество отходило Элмеру (старый джентльмен собрался жениться). Элмер отсидел срок за убий­ство, и формально ничто не мешало ему получить наследство. Суд должен был решить, законно ли это.

Суд признал, что все законы о завещаниях (правила) на сто­роне Э. Палмера, то есть эти законы отдают собственность убийце. Однако суд не присудил наследство внуку. Он нашел способ контролировать и изменять существующее правило, сформулировав это таким образом: «Действие всех законов, так же как и контрактов, может контролироваться общими, фундаментальными максимами (принципами) обычного права. Никому не должно быть позволено выиграть от собственного мошенничества, получить выгоду от собственного преступле­ния, основывать какие-либо требования на собственной не­справедливости или приобретать собственность посредством преступления».

Таким образом, в деле «Риггс против Палмера» имело мес­то не применение правила, а отход от правила на основании иных соображений.

Рассмотрим также дело «Хеннигсен против Blumfild Mo­tors» (1960). Некто Хеннигсен купил автомобиль. При покупке он подписал договор, согласно которому в случае обнаруже­ния дефектов в машине ответственность производителя будет ограничиваться тем, что он заменит дефектные части. В маши­не обнаружились дефектные части, Хеннигсен из-за этого по-


пал в аварию и получил телесные повреждения. Пострадавший потребовал, чтобы производитель автомобиля оплатил ему расходы на лечение и иные, связанные с аварией расходы, не­смотря на положения подписанного им договора.

Закон не поддерживал требования Хеннигсена, но тем не менее суд встал на его сторону. Подчеркивая важность прин­ципа, согласно которому, если речь не идет о мошенничестве, тот, кто подписывает договор не читая, не может потом осво­бождаться от требований договора (и этот принцип на стороне фирмы-производителя), суд решил, что важны также и другие факторы:

• свобода заключения контрактов;

» свобода контракта не является абсолютной и может быть ограничена в интересующей нас области;

• есть «особое обязательство», которое возникает в слож­ном и безличном (impersonal) обществе, когда кто-либо производит столь широко используемое, сложное, необ­ходимое и потенциально опасное устройство, как автомо­биль;

• существует фундаментальная доктрина, согласно кото­рой суды не должны позволять использовать себя в каче­стве инструментов нечестности и несправедливости;

• суды обычно отказываются участвовать в реализации «сделки», в которой одна сторона несправедливо исполь­зует экономические нужды другой.

Таким образом, суд решил: производитель будет нести от­ветственность, несмотря на договор, эту ответственность огра­ничивающий, потому что фирма получила бы несправедливое преимущество, если бы покупатели могли приобретать такой необходимый предмет, как автомобиль*, только подписав до­говор, не дающий им никакой реальной компенсации ущерба.

Чем интересны этих два дела? Согласно Р. Дворкину, тем, что они не опирались на правила, наоборот, в деле Палмера, решение было принято в противоречии с существующими пра­вилами. Являются ли эти случаи примерами того, как (соглас­но Харту) судьи законодательствуют, то есть используют свою

* Действительно абсолютно необходимый предмет в Америке, где пло­хо развит общественный транспорт, а во многих городах его нет вообще.






Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-02; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 820 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2464 - | 2389 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.