Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Организационно-правовые формы юридических лиц




 

Классификация юридических лиц может быть проведена по различным основаниям.

В зависимости от характера деятельности все юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие орга­низации. Коммерческими являются организации, преследую­щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея­тельности, а некоммерческими — не имеющие извлечение при­были в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

Закон устанавливает исчерпывающий перечень организаци­онно-правовых форм, в которых могут создаваться коммерче­ские организации: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополни­тельной ответственностью, акционерное общество, производствен­ный кооператив, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Предусмотренные ГК РФ организационно-правовые формы некоммерческих организаций, а именно: потребительский коо­ператив, общественные или религиозные организации (объеди­нения), финансируемые собственником учреждения, благотво­рительные и иные фонды, ассоциации и союзы коммерческих и (или) некоммерческих организаций, не составляют закрыто­го перечня. Специальными законами устанавливаются и такие формы некоммерческих организаций, как, например, государ­ственные корпорации, некоммерческие партнерства, автономная некоммерческая организация и другие.

Общим признаком для всех хозяйственных товариществ и обществ является разделение их уставного (складочного) капи­тала на доли (вклады) учредителей (участников). Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Сами учредители в отношении указанного имущества имеют лишь обязательствен­ные, а не вещные права.

Основное отличие хозяйственных товариществ от хозяйствен­ных обществ заключается в том, что товарищества рассматриваются как объединения лиц, а общества — как объединения ка­питалов. Другими словами, помимо внесения вклада товарищ должен лично участвовать в делах товарищества.

В полном товариществе его участники (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают­ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

По сравнению с остальными организационно-правовыми фор­мами юридических лиц полное товарищество характеризуется максимальной степенью ответственности участников по обяза­тельствам товарищества. Согласно п. 1 ст. 75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответствен­ность по обязательствам товарищества.

В товариществе на вере (коммандитном товариществе) на­ряду с полными товарищами имеется один или несколько участ­ников-вкладчиков (коммандитистов), которое несут риск убыт­ков, связанных с деятельностью товарищества, только в преде­лах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятель­ности (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Основное право вкладчика - получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть только индивидуальные пред­приниматели и (или) коммерческие организации. Между эти­ми субъектами и заключается учредительный договор, являю­щийся единственным учредительным документом товарищества.

Наиболее распространенной организационно-правовой формой хозяйственных обществ является общество с ограниченной от­ветственностью (ООО), которое характеризуется тем, что его участники не отвечают по обязательствам самого общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Посколь­ку участники ООО не обязаны лично участвовать в деятельнос­ти общества, эти функции возложены на органы управления, состав и компетенции которых определяются уставом общества. Вторым учредительным документом ООО является учредитель­ный договор.

Как правило, структура управления в обществах с ограничен­ной ответственностью является двухзвенной, включающей об­щее собрание участников как высший орган управления обще­ством и единоличный исполнительный орган (генеральный ди­ректор и др.). Учредительными документами общества может быть предусмотрено создание дополнительно совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного орга­на (правление, дирекция и др.). Детально вопросы управле­ния в данных обществах регламентируются ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник ООО вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества другим участникам общества, а также, если иное не предусмотрено уставом обще­ства, и третьим лицам. При этом участники общества пользу­ются преимущественным правом покупки доли участника про­порционально размерам своих долей. Данным правом необходи­мо воспользоваться в течение одного месяца со дня извещения, в противном случае доля может быть отчуждена третьему лицу.

Участник ООО вправе в любое время выйти из общества неза­висимо от согласия других его участников. При этом ему долж­на быть выплачена стоимость части имущества, соответствую­щей его доле в уставном капитале.

Отличие общества с дополнительной ответственностью от ООО заключается в том, что его участники солидарно несут суб­сидиарную ответственность по его обязательствам своим иму­ществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Наиболее сложной формой объединения крупных капиталов является акционерное общество (АО). Положения ГК РФ, лишь в самом общем виде регулирующего правовой статус акционер­ных обществ, получили развитие в ФЗ от 26.12.1995 г. «Об ак­ционерных обществах» (с изменениями, внесенными ФЗ от 07.08.2001 г.). С точки зрения характера ответственности участ­ников общества по его обязательствам АО сходно с ООО, поскольку акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Един­ственным учредительным документом акционерного общества является его устав.

Акционерные общества бывают двух видов: открытые и зак­рытые.

В открытом акционерном обществе (ОАО) его участники мо­гут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Только такое АО вправе проводить открытую под­писку на выпускаемые им акции и их свободную продажу.

Акции закрытого акционерного общества (ЗАО) распреде­ляются только среди его учредителей или иного заранее опре­деленного круга лиц. Акционеры ЗАО могут без согласия дру­гих акционеров продать принадлежащие им акции. Однако ак­ционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

В отличие от хозяйственных товариществ и обществ государ­ственные и муниципальные унитарные предприятия не на­делены правом собственности на закрепленное за ними собствен­ником имущество (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределе­но по вкладам (долям, паям). Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия принадлежит само­му предприятию на таких вещных правах, как право хозяйствен­ного ведения и право оперативного управления. Предприятиям, основанным на нраве хозяйственного ведения, предоставлены более широкие права по распоряжению закрепленным за ними иму­ществом по сравнению с казенными предприятиями, основан­ными на праве оперативного управления. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп­ленным за ним имуществом лишь с согласия собственника это­го имущества.

Последней организационно-правовой формой коммерческих организаций является производственный кооператив (артель), под которым понимается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хо­зяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных пае­вых взносов (п. 1 ст. 107 ГК РФ). Члены производственного коо­ператива несут по его обязательствам субсидиарную ответствен­ность. Вопросы правового статуса данной коммерческой органи­зации конкретизированы в ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельско­хозяйственной кооперации» и в ФЗ от 08.05.1996 г. «О произ­водственных кооперативах».

Потребительские кооперативы представляют собой доброволь­ные объединения граждан и юридических лиц на основе членства и, в отличие от производственных кооперативов, ют не цель извлечения прибыли, а удовлетворение материальных и иных потребностей участников (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Это достигается путем объединения членами кооператива имущественных паевых взносов. При необходимости члены потребительского кооператива покрывают образовавшиеся убытки пу­тем дополнительных взносов.

Для общественных и религиозных организаций (объеди­нений) характерно то, что их участники (члены) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечаю по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организа­ции не отвечают по обязательствам своих членов.

Фондом в соответствии со ст. 118 ГК РФ признается не име­ющая членства некоммерческая организация, учрежденная граж­данами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотво­рительные, культурные, образовательные или иные обществен­но полезные цели. В отличие от других некоммерческих орга­низаций фонд вправе заниматься предпринимательской деятель­ностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям.

Учреждением признается организация, созданная собствен­ником для осуществления управленческих, социально-культур­ных или иных функций некоммерческого характера и финан­сируемая им полностью или частично (ст. 120 ГК РФ). Учреж­дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточнос­ти субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Коммерческие организации в целях координации их пред­принимательской деятельности, а также представления и за­щиты общих имущественных интересов могут по договору меж­ду собой создавать объединения, в форме ассоциаций или со­юзов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответст­венность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмот­ренными учредительными документами ассоциации.

Термин «собственность» нередко употребляется в самых раз­нообразных значениях. В одних случаях его используют как синоним, эквивалент понятий «имущество» или «вещи», гово­ря, например, о «передаче собственности» или о «приобретении собственности». В других случаях собственность понимают как экономическую или юридическую категорию. В резуль­тате этой путаницы складываются ошибочные представления и стереотипы относительно собственности.

Собственность как экономическая категория представляет собой присвоение предметов и средств труда, отношение инди­вида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к своей, при этом кто-то должен относиться к этой вещи как к чужой. Собственность основана на различении понятий «моего» и «тво­его». На одной стороне находится собственник, относящийся к вещи, как к своей, на другой - несобственники, т.е. все третьи лица, которые относятся к ней, как к чужой, и должны воздер­живаться от посягательств на чужую вещь. В этом смысле под собственностью понимаются отношения между людьми по пово­ду вещей.

Собственность как экономическая категория не совпадает с понятием права собственности, в котором экономические отно­шения получают юридическое выражение.

Собственность как экономическая категория возникает вмес­те с человеческим обществом. Правовое закрепление эти отно­шения получают значительно позднее, с появлением государ­ства и права. Отношения собственности закрепляются и охраня­ются с помощью института права собственности.

Право собственности как юридическую категорию следует понимать в объективном и субъективном смыслах.

Право собственности в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности. Пра­во собственности в субъективном смысле — это юридическая возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться при­надлежащим ему имуществом своей властью, по своему усмот­рению, в пределах, которые установлены законом.

Субъективное право собственности всегда принадлежит кон­кретному лицу на конкретное имущество. Возникает оно на ос­нове определенных юридических фактов, например, в результате наследования, дарения, приобретения на основании иной воз­мездной сделки.

Объектами права собственности являются вещи, тем или иным образом индивидуализированные, то есть выделенные из массы подобных. Относиться как к своей можно лишь к определенной конкретной вещи, независимо от ее стоимости и характерных признаков.

Субъектами права собственности может быть любой субъект гражданского права - физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, му­ниципальные образования.

Экономические отношения присвоения вещи определенному лицу выступают в различных формах в зависимости от того, кто является их субъектом: конкретный человек, группа лиц или образованный ими коллектив, государство или общество (народ) в целом. Соответственно этому обычно различают индивидуаль­ное, групповое или коллективное и общественное, а также сме­шанное присвоение. Эти экономические формы присвоения и принято называть формами собственности.

Принадлежность имущества вышеперечисленным субъектам права собственности является критерием разграничения форм собственности, которые представляют собой экономические, а не юридические категории. Участниками имущественных от­ношений, регулируемых гражданским правом, в том числе субъектами права собственности, могут быть не все субъек­ты экономических отношений присвоения (например, трудовые коллективы, не имеющие своего обособленного имущества).

В ч. 2 ст. 8 Конституции РФ провозглашается частная, госу­дарственная, и муниципальная формы собственности. При этом частная форма собственности является общим, собирательным понятием для присвоения любых частных (негосударственных, непубличных) лиц, в этом смысле противостоящим публичному или общественному присвоению (государственной и муниципаль­ной (публичной) собственности).

Никаких «иных» форм собственности», кроме частной и пуб­личной, в действительности, не существует. Встречающиеся иногда в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации иные формы собственности, такие как корпоративная (акционерная), собственность отдельных граждан и творческих кол­лективов не имеют ни юридического (гражданско-правового), ни логического смысла, ибо субъектами соответствующих иму­щественных отношений на самом деле всегда являются либо от­дельные граждане, либо созданные ими организации-собственники (юридические лица), что вполне укладывается в рамки обычного понимания частной собственности.

В п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ правомочия собствен­ника раскрываются с помощью традиционной для русского граж­данского права «триады» правомочий: владения, пользования и распоряжения.

Правомочие владения — это юридически обеспеченная возможность непосредственного господства над вещью. Владеть— озна­чает держать вещь в своих руках, в своем хозяйстве, в местах своего пребывания. Владение может отделяться от собственника и принадлежать другому лицу. Владение несобственника мо­жет быть законным в незаконным.

Законное, титульное владение опирается на правовое основа­ние — закон, договор, административный акт. Таким будет вла­дение нанимателя, хранителя, комиссионера.

Незаконное владение лишено такого основания. Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. Доб­росовестным признается владение, когда владелец не знал и не мог знать о неправомерности своего владения. Так, добросовест­ным будет владелец, купивший краденую вещь в комиссион­ном магазине, так как он не знал и по обстоятельствам дела не мог знать, что в магазин была сдана украденная вещь.

Недобросовестным признается владение, когда владелец знал или по обстоятельствам дела должен был знать, что владеет ве­щью неправомерно. Так, гражданин, который приобрел на рын­ке краденную вещь по заниженной цене, будет недобросовест­ным владельцем. Владение собственника является первоначаль­ным, владение других - производным.

Правомочие пользования тесно связано с правомочием владе­ния. Пользование вещью означает основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств.

Правомочие распоряжения — возможность определять юри­дическую и фактическую судьбу вещи, т.е. совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение права собственности. Объем правомочий по распоряжению иму­ществом зависит как от субъектного состава, т.е. от того, кто является собственником, так и от объекта, находящегося в рас­поряжении.

Особенности приобретения и прекращения права собственно­сти на имущество, объем правомочий по владению, пользова­нию и распоряжению им будет различным в зависимости отто­го, находится имущество в собственности гражданина или юри­дического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, или муниципального образо­вания, и могут устанавливаться только законом.

Законом определяются виды имущества, которые могут нахо­диться только в государственной или муниципальной собствен­ности. Так, в государственной собственности может находиться любое имущество, в том числе изъятое из оборота; государство может приобретать имущество в собственность такими способа­ми (налоги, сборы, пошлины, реквизиция, конфискация, на­ционализация), которых лишены граждане и юридические лица. В России все формы собственности должны защищаться рав­ным образом.

Главное, что характеризует правомочия собственника в рос­сийском гражданском праве — это возможность осуществлять их по своему усмотрению, то есть самому решать, что делать с принадлежащим ему имуществом, руководствуясь исключитель­но собственными интересами, совершая в отношении этого иму­щества любые действия, не нарушающие прав и законных инте­ресов других.

Гражданский кодекс допускает отказ от права собственности. В соответствии со ст. 236 гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом, либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохра­нить какие-либо права на это имущество.

Не всегда можно, и в этом практически нет необходимости, провести четкую грань между отдельными правомочиями. Границы между ними подвижны и в известной мере условны. По­требляя вещь, собственник одновременно осуществляет и право пользования, и право распоряжения. Именно у него концентри­руются все три указанные правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному владельцу имущества, например, хранителю, арен­датору. Ведь последний не только владеет и пользуется имуще­ством собственника - арендодателя по договору с ним, но вправе с его согласия сдать имущество в поднаем (субаренду) другому лицу. Следовательно, сама по себе «триада» правомочий еще недостаточна для характеристики прав собственника. Кроме того, она не свидетельствует о широте содержания предоставленных ему возможностей. Так, в соответствии с российским законода­тельством собственник должен использовать жилое помещение только для проживания, использование в иных целях не допус­кается. Иными словами, права любого лица (собственника в том числе) заканчиваются там, где начинаются права и интересы иных лиц.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-03; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1319 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2487 - | 2330 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.