Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ[20] в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные виды собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения места жительства, отношению к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств[21].
Существует два основания наследования: завещание и закон. Независимо от этих двух оснований, для того чтоб состоялся факт наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических элементов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Если при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит имущество, то при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может лишить всех наследников права наследования, указав в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников. Согласно ст.1151 ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, приобретет статус выморочного имущества, т.е. отойдет в собственность РФ. Следовательно, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.
В настоящее время ведущее значение при наследственном преемстве имеет завещание. Наследование по закону имеет второстепенный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону определяется в том, что только наследодатель может выразить свою волю в отношении своего имущества.
Значение наследования состоит в том, что каждый член общества, обладающий определенной собственностью, должен быть уверен, что вся его собственность перейдет в соответствии с его волей к указанным в завещании наследникам или же имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства.
Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения. Следует обратить внимание на то что, понятия наследственного правоотношения в юридической литературе не существует, так как наследственные правоотношения являются разновидностью гражданских правоотношений. Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в разделе V «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате[22]. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.
Наследство –совокупность принадлежащих наследодателю на момент открытия наследства материальных и нематериальных прав и обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства. В случаях, указанных в гражданском законодательстве, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства. Таким образом, по наследству переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые нельзя передать в силу их правовой природы.
Предполагается, что права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности – пассив. Существует некое противоречие норм гражданского законодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Юридическая неточность данной нормы становится очевидной при ее сопоставлении со ст. 128 ГК РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включаются обязанности. Это подтверждают и работы В.И. Серебровского, намеренно исключавшие из состава наследства обязанности (долги) наследодателя, указывая, что «долги являются... только «обременением» наследства, но не его составной частью»[23]. Действительно, многие юристы понятие «наследственное имущество» соотносят с общим понятием «имущества», но, на мой взгляд, в состав наследства также входят и долги (обязанности) умершего. Таким образом, правильнее определять понятие наследства как совокупности материальных и нематериальных прав, а также обязательств наследодателя.
Независимо от того находится ли наследственная масса в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей. Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат. В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя. Исключаются при наследовании личные неимущественные права умершего и нематериальные блага, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами. Например, право на имя или право на обнародование произведения. Для этого вида прав возникают определенные последствия в связи со смертью их обладателя, но в наследство они не включаются, хотя и могут осуществляться другими лицами. В соответствии с п. 2 ст. 1267 ГК РФ автор вправе в порядке указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. Также произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном).
В соответствии с ч. 1 ст. 1185 ГК РФ в состав наследства также не входят, но подлежат передаче в специальном порядке государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. Напротив, согласно п. 2 ст. 1185 ГК РФ, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Согласно статье 1175 ГК РФ долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедших к нему активов в наследственном имуществе. При наличии нескольких наследников, принявших наследство, они должны отвечать по долгам наследодателя солидарно, т.е. согласно ст. 323 ГК РФ кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или частично по своему усмотрению. Независимо от количества наследников они отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследства.
Проанализировав выше сказанное, можно дать определение наследования. Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам)[24].
Конкретизируя это понятие необходимо подчеркнуть два обстоятельства:
во-первых, правопреемнику переходит вся совокупность гражданских прав и обязанностей наследодателя, т.е. в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не вытекает иное;
во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя.
Данное определение наследования как правового института не только содержит в себе элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровскийрассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя).[25] Ученый-юрист Н. В. Чельцоварассматривает юридическое определение наследственных правоотношений с более широкой точки зрения: «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц»[26].
По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п. [27].
Как отмечал В.И. Синайский, «наследование, как было выяснено… есть преемство, но для того, чтобы оно наступило, необходимо, прежде всего, возникновение наследственной массы, т.е. наследства… Такое возникновение наследственной массы носит название «открытие наследства», и оно совершается по особым основаниям»[28]. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя. Объявление судом человека умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. На основании ст. 1114 ГК РФ, днем смерти гражданина, объявленного умершим, будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Под смертью, согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ, подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев[29].
Днем открытия наследства, согласно ст. 1114 ГК РФ, является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день предполагаемой гибели гражданина, который указан в решении суда как день смерти. Существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя. Согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, являющиеся наследниками по отношению друг к другу и умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Место открытия наследства необходимо для реализации наследственных прав. В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследстваявляется последнее место жительства наследодателя. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Вследствие этого в ст. 1115 ГК РФ четко определено, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части.
Местом жительствагражданина согласно ст. 20 ГК РФ признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. В случае когда не ясно, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства, в соответствии со ст. 246 ГПК РФ, устанавливается судом в порядке особого производства. Согласно ст. 266 ГПК РФ заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя. В случае если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части[30].
Под наследственным преемством понимается переход имущества к другому лицу или к другим лицам – его наследникам. Наиболее характерным является универсальное правопреемство.
«Универсальное правопреемство – волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя)»[31]. Это означает, что наследники одновременно получают всю наследственную массу целиком – включая как актив, так и пассив, в том состоянии, в котором всё находилось на момент смерти наследодателя. «В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство»[32].
Институт универсального наследственного правопреемства был и остаётся традиционным для отечественного права. И хотя сам термин «универсальное правопреемство» впервые получил закрепление в российском законодательстве лишь в ст. 1110 ГК РФ, весь предыдущий опыт правового регулирования этой сферы показывает, что такой вид наследственного правопреемства всегда был характерен для российского гражданского права. Авторы как дореволюционного, так и советского периодов практически безоговорочно признавали универсальный характер наследственного правопреемства.
Так, «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».[33]
Универсальное наследственное правопреемство как в советском, так и в современном российском законодательстве всегда имело и имеет конститутивный, а не транслятивный характер, т.е. «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества»[34].
От универсального наследственного преемства надо отличать, уже рассмотренное мною в первой части работы, сингулярное преемство. Существует некоторая сложность относительно юридической оценки института легата, т.е. завещательного отказа, с точки зрения характера правопреемства. Как известно, в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации «завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счёт наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).[35]
Легат считался основанием для возникновения сингулярного правопреемства. Другой русский учёный подчёркивал, что «Саксонское уложение вслед за римским правом различает в наследственном правопреемстве общее, когда одно лицо или несколько лиц принимают наследство как единое целое, и преемство полное, когда лицо в силу завещания приобретает какие-либо отдельные имущественные права умершего. Причём наследниками умершего признаются, только первые из обозначенных лиц, вторые же считаются отказополучателями».[36]
Впервые в истории наследственного права России, с принятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательно закрепляется, что наследование имущества происходит именно в порядке универсального преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объёме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании, допуская в отдельных случаях сингулярное преемство. Следовательно, при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. Наследственное правопреемство является универсальным. Наследственная масса переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. Согласно п.4 ст. 1152 ГК РФ при принятии этого наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации
Наследование по завещанию
С точки зрения истории, наследование по завещанию появилось позднее наследования по закону. Оно возникает, когда общество на этапе своего развития становится способным воспринимать человека как личность, которая сама определяет свои поступки и их последствия.
В общих чертах завещание – это распоряжение гражданина принадлежащим всем ему имуществом или частью этого имущества на случай смерти.
Практически у всех наших граждан слово «завещание» ассоциируется со смертью, с оформлением наследства, с различными огорчениями и иными отрицательными событиями и переживаниями. Тем не менее, каждый задумывается о судьбе приобретенного им имущества после своей смерти, несмотря на уровень материального обеспечения гражданина.
Согласно разъяснениям п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124-1127 или 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 года N 351).
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 ГК РФ).
В современном законодательстве наследование по завещанию является приоритетным по сравнению с наследованием по закону. Доказательством данного приоритета являются как ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования.
Вполне логичной представляется направленность гражданского законодательства на стимулирование граждан к совершению завещания, так как распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
На основании статьи 1118 ГК РФ можно выделить следующие основные признаки наследования по завещанию:
• Завещание может совершаться гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Наследодатель должен полностью отдавать отчет своим действиям. Полная дееспособность наступает с 18 лет или в порядке эмансипации.
• Завещание носит личный характер. Составить завещание вправе только сам гражданин. Исключение предусмотрено, в частности, когда завещатель в силу физических недостатков или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.
• Завещание – это односторонняя сделка и может содержать распоряжение только одного лица. Совершение завещания двумя или более гражданами противоречит представлению российского законодательства о порядке и форме составления завещания. Завещание имеет односторонний характер, так как для его совершения необходимо выражение воли только завещателя. При составлении завещания не потребуется согласия лиц, в пользу которых составляется завещание.
Законодатель также устанавливает и принципы завещания:
•Принцип свободы завещания. Этот принцип означает, что гражданин свободен в решении вопроса о составлении завещания. При этом наследодатель вправе включить в него любые распоряжения относительно своего имущества. Данный принцип ограничивается в соответствии со ст. 1149 ГК РФ только правилами об обязательной доле в наследстве.
•Принцип тайны завещания. Тайна должна сохраняться в отношении содержания завещания и самого факта его совершения. В ст. 1123 ГК РФ обозначен круг лиц, обязанных сохранять тайну завещания. К таким лицам относятся те, кто принимал то или иное участие в процедуре его составления и удостоверения.
•Принцип толкования завещания. В случае неточностей или неясностей смысла каких- либо положений завещания он устанавливается с помощью логических соотношений данного выражения со всем завещанием.
•Принцип исполнения завещаний. Завещание должно быть исполнено наследниками по завещанию. При этом гражданин должен подтвердить свое согласие быть исполнителем завещания.
Перечисленные принципы необходимы для правового регулирования вопросов наследования. Они определяют условия, обязательные при совершении завещания и устанавливают юридические гарантии исполнения воли наследодателя.
Слово «завещание» в юридической литературе определялось по-разному. «Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти»[37].
От правильно составленного завещания зависит точность его исполнения. Поэтому законодатель предъявляет особые требования к форме и содержанию завещания. Оптимальным вариантом считается ситуация, когда текст завещания составлен нотариусом. Однако в настоящее время Гражданский кодекс предусматривает и новые формы, в которых могут совершаться завещания.
В современном законодательстве существует следующие формы завещания:
Нотариально удостоверенное завещание. Данная форма завещания предусматривает, что завещание написано завещателем или записано с его слов. В нем должны быть указаны ФИО завещателя и место его жительства, четко изложено содержание завещательного распоряжения и полное наименование наследника. Текст завещания должен быть собственноручно подписан завещателем. Исключение предусмотрено в отношении лиц, которые в силу физических недостатков или неграмотности не могут собственноручно подписать завещание, оно может быть по его просьбе подписано другим лицом. По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Однако, в ГК РФ нет понятия «свидетель». На мой взгляд необходимо законодательно закрепить данное понятие и определить требования, которым он должен соответствовать. Также, нотариус обязан предупредить гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя и свидетеля о необходимости соблюдать тайну завещания.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Нотариальное удостоверение завещания имеет особое значение, поэтому неудивительно, что законодатель достаточно четко регламентирует процедуру нотариального удостоверения завещаний и определяет лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия. Установив в виде общего правила, что завещание должно быть удостоверено у нотариуса, законодатель в то же время предусмотрел возможность совершения завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным. Как справедливо отмечает И.В. Пантелеева, подобные завещания составляют граждане, проживающие вне обычной бытовой среды, когда отсутствует разумная возможность совершить завещание в обычном нотариальном порядке[38]. В соответствии со ст. 1127 ГК РФ к указанным завещаниям относятся:
1. Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Закрытое завещание. В соответствии со ст. 1126 ГК РФ законодатель предоставляет наследодателю право составить закрытое завещание. Суть закрытого завещания состоит в том, что при его совершении завещатель не предоставляет другим лицам, в том числе и нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые должны поставить на конверте свои подписи. Нотариус, в свою очередь, запечатывает в их присутствии в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о наследодателе. Нотариус обязан объяснить завещателю то, что завещание должно быть написано без использования технических средств, а также об обязательной доле, а затем выдать завещателю документ, который подтверждает принятие закрытого завещания. Обеспечение абсолютной тайны закрытого завещания, по мнению ученых, является достоинством такого акта. Институт закрытого завещания имеет большое значение. В литературе справедливо подчеркивается, что закрытое завещание является надежной гарантией соблюдения тайны завещания[39]. Но есть и определенные минусы: так, отсутствие помощи нотариуса при составлении завещания может привести к невыполнению завещателем определенных правил при написании закрытого завещания, что приведет к его недействительности.
Небогатая на сегодняшний день нотариальная практика оглашенных после открытия наследства закрытых завещаний уже содержит красноречивые примеры юридических казусов, которые при ранее существовавшем порядке "открытых" завещаний просто были бы невозможны. Например, гражданин И. оставил закрытое завещание, содержание которого ограничивалось распоряжением об отмене ранее сделанного и нотариально удостоверенного завещания. При этом И., вероятно, ошибочно неверно указал реквизиты отменяемого завещания: дату, имя нотариуса. Номер реестра регистрации нотариального действия отменяемого завещания также не был назван[40]. Таким образом, толкование данного закрытого завещания на основе буквального понимания смысла содержащихся в нем слов и выражений, как того требует норма ст. 1131 ГК РФ, приводит к тому, что прежнее завещание вовсе не отменено.
До 2002 г. справедливым было утверждение, что причин, по которым граждане желают сохранить содержание своего завещания в тайне от нотариуса, может быть только две. Первая; более актуальная для сельских районов – нотариус является соседом (дальним родственником) завещателя, в селе все друг друга знают, нет уверенности в том, что нотариус способен сохранить тайну. Вторая – завещатель полностью доверяет нотариусу, но как лицо с большим опытом (как правило, имеющее определенное высокое положение в обществе), опасается, что тайна не будет сохранена многочисленными лицами, допущенными законом к архиву нотариуса: проверяющими, налоговыми инспекторами, сотрудниками правоохранительных органов. Введение института закрытого завещания влечет за собой необходимость четкой законодательной регламентации вопросов толкования завещания. Норма ст. 1132 ГК РФ ограничивается лишь введением двух принципов толкования: буквальное понимание смысла слов и выражений и сопоставление неясных положений с другими положениями и смыслом всего завещания, а также лишь называет субъекты толкования – нотариус, душеприказчик, суд. При этом наибольшей проблемой представляется отсутствие четкого распределения статуса субъектов толкования. Так, если нотариусу присуща бесспорная юрисдикция, то каким образом он может быть толкователем завещательного распоряжения в случае неясности его буквального смысла? И если рассматривать суд в качестве конечной инстанции толкования завещания, то как быть, если с толкованием суда окажется не согласен исполнитель завещания, который априори только и знает истинную направленность воли наследодателя? Только решение данных вопросов позволило бы утверждать, что закрытые завещания как институт наследственного права в России состоялся[41].
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Допускается составление завещания в простой письменной форме гражданином, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном или, приравненном к нотариальному, порядке. Особенность этой формы завещания состоит не только в праве завещателя составить его в просто письменной форме, но и в его обязанности собственноручно написать и подписать завещание. При этом существенным условием является то, что гражданин был лишен возможности совершить завещание в соответствии с нормами статей 1124-1128 ГК РФ.
Порядок совершения завещания в каждой из форм, указанных выше, в силу закона имеет определенные особенности. Выбор формы завещания предоставляется завещателю.
Недействительными признаются завещания в следующих случаях:
1. Несоблюдение установленных правил о письменной форме завещания, несоблюдение правил о нотариальной и приравненной к ней форме, а также о круге лиц, уполномоченных удостоверять завещания; Например, после смерти Р. его сестра обратилась в нотариальную контору и представила завещание, по которому ей переходит все имущество Р. Нотариус отказал в признании за ней наследственных прав, так как на завещании отсутствовала подпись Р. Отсутствие подписи наследодателя на завещании – существенное нарушение формы завещания, влекущее признание его недействительным. В данном случае завещание Р. признано ничтожным[42]. В другом случае суд Комсомольского района признал составленное завещание недействительным составленное при следующих обстоятельствах. Уткина, находясь в больнице в инфекционном отделении, составила завещание в пользу главного врача. При составлении завещания не были соблюдены требования Инструкции о порядке совершения исполнительских действий. Посмертная экспертиза установила, что умершая не могла понимать значение своих действий. Данное завещание признано недействительным[43].
2. несоблюдение требований о совершении завещания полностью дееспособным лицом; Например, Н. обратилась в суд с иском о признании завещания своего отца К. недействительным. В обоснование своих требований она указала, что при жизни К. злоупотреблял спиртными напитками и был ограниченно дееспособным. Суд, проверив материалы дела, установил, что действительно К. был признан судом ограниченно дееспособным, но завещание было совершено им значительно раньше. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска Н. и признал завещание, составленное К., действительным[44].
3. несоблюдение требований о совершении завещания лично завещателем;
4. совершение завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
5. совершение под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств; Например, Б. предъявила в суд иск к Ч. о признании недействительным завещания, составленного ее мужем, указав, что состояла с ним в браке с 1953 г. и до смерти мужа брак расторгнут не был. Однако в нарушение закона муж вступил в новый брак с Ч., в пользу которой и составил завещание, и вскоре умер. Решением суда брак мужа Б. с Ч. был признан недействительным. Как указала истица, Б. в момент составления завещания не понимал значения своих действий и не мог руководить ими, так как перенес четыре операции по поводу гангрены. Посмертной судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что муж Б. страдал тяжелой формой сахарного диабета, гнойной интоксикацией, что повлекло в совокупности выраженные нарушения психической деятельности с неадекватным поведением, дезориентировкой, нарушением полноценного контакта с окружающими. По совокупности собранных в деле материалов суд сделал вывод о недействительности завещания в пользу Ч.[45].
6. несоблюдение правил об обязательной доле необходимых наследников.
Исчерпывающего перечня оснований оспаривания завещаний привести невозможно. Недействительными могут быть признаны завещания, совершенные и с нарушением других, не упомянутых здесь норм законодательства. В соответствии со ст. 1131 ГК РФ установлен общий режим недействительности завещаний. Также есть основания признания недействительности завещаний, предусмотренные общими правилами об оспоримых и ничтожных сделках. К ним относятся завещания притворные, мнимые и совершенные под влиянием обмана.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (другие наследники по завещанию или по закону, отказополучатели, прокурор и др.).
Если учитывать, что завещание влечет наступление юридических последствий только после смерти завещателя, то из этого следует, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
В соответствии с п. 3 и 4 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.
Все споры по вопросу действительности завещания рассматриваются только в судебном порядке, где определяется соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования.
Проанализировав нормы российского законодательства о наследовании можно выявить проблемы правового развития и порядка совершения завещания:
• Законом предусмотрена необходимость участия свидетелей при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, но это условие может стать преградой при составлении завещания гражданами. На мой взгляд, необходимо на законодательном уровне разрешить гражданам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах совершать собственноручное завещание в простой письменной форме без участия свидетелей.
• Также имеется неясность в отношении даты совершения на чрезвычайном завещании. Следовало бы закрепить в законодательстве правило, согласно которому дата составления является обязательным условием простого письменного завещания. Указание времени совершения чрезвычайного завещания поможет при возникновении спора о дееспособности завещателя в момент составления завещания или при наличии двух и более простых письменных завещаний, когда необходимо определить какое из них составлено позднее.
Наследование по закону
Как было сказано ранее, наследование по закону возникло намного раньше наследования по завещанию. Наследование по закону, хотя и поставлено законодателем после наследования по завещанию, встречается намного чаще, так как большая часть россиян выбирает именно это основание наследования. Это связанно с двумя условиями:
• многих граждан устраивает порядок распределения их имущества между родственниками;
• смерть, как правило, наступает неожиданно и не все успевают составить завещание.
Наследование по закону выступает, если нет завещания или оно признанно недействительным.
Таким образом, наследование по закону можно определить, как порядок наследственного правопреемства, который осуществляется по правилам, закрепленным в нормах наследственного права, к которым воля наследодателя не подтвержденная завещанием, не имеет никакого отношения[46].
Законодатель устанавливает круг наследников и очередность их призвания к наследованию. К наследникам по закону относятся следующие граждане:
• родственники;
• усыновленные;
• пасынки, падчерицы;
• отчим, мачеха;
• государство, наследующее выморочное имущество.
Все наследники по закону в соответствии со ст. 1141 ГК РФ призываются к вступлению наследство в порядке очередности.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очереди, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства[47].
Доли наследников одной очереди равны, за исключением наследников, которые наследуют по праву представления. Согласно ст. 1146 ГК РФ по праву представления переходит доля наследника по закону, умершего до открытия наследства либо одновременно с наследодателем к его соответствующим потомкам и делится поровну между ними. Не может наследовать по праву представления наследник, который не имел бы права наследовать, т.е. недостойный наследник.
В современном наследственном законодательстве наследование по закону осуществляется в соответствии с установленной очередностью. По сравнению с ранее действующим законодательством в ГК РФ количество очередей наследников по закону значительно увеличилось.
Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Следует отметить, что внуки наследодателя и их потомки в этом случае наследуют по праву предоставления.
К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя наследуют по праву представления.
Нередко встречается такая ситуация, когда нет наследников ни первой, ни второй очереди. В таком случае к наследованию призываются наследники третьей очереди. Ими являются дяди и тети наследодателя, а двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
В случае отсутствия наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону, согласно ст.1145 ГК РФ, получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
К наследникам четвертой очереди относятся - прадедушки и прабабушки наследодателя, т.е. родственники третьей степени родства.
В качестве наследников пятой очереди выступают родственники четвертой степени родства, т.е. двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки.
Наследниками шестой очереди могут быть признаны родственники пятой степени родства - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы и двоюродные тети и дяди.
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Если нет других наследников по закону, то к наследникам восьмой очереди призываются граждане (не входящие в число наследников первых семи очередей), которые к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до дня смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали вместе с ним.
Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем наследнику не могут служить доказательствами факта иждивения.
Категория лиц, которых обязан содержать наследодатель неограниченное время в соответствии с семейным законодательством, должна признаваться к наследованию. Семейно-правовая связь между этими лицами обязательно должна в последующем приводится и к обладанию наследственными правами. Следовательно, первая группа нетрудоспособных иждивенцев, указанная в п.1. ст. 1148 третьей части ГК РФ, также должна быть разделена на две группы: лиц, которых обязан и не обязан был содержать наследодатель.
Решением Самарского районного суда г. Самары в наследственную массу после смерти Ефремова А.Н. включена 1/2 доли квартиры № 9 дома № 21 по ул. Самарской г. Самары, за Ефремовой А.А. признано право собственности в порядке наследования на 1/4 доли указанной наследственной массы, или на 1/8 доли вышеназванной квартиры. С Ефремовой Г.Н. в пользу Ефремовой А.А. в лице законного представителя Ефремовой Н.В. взысканы судебные расходы в сумме 5 826 руб. 27 коп.
Президиум Самарского областного суда решение и определение отменил, указав следующее. Ефремова Н.В. обратилась в суд в интересах Ефремовой А.А. с иском к Ефремовой Г.Н. о разделе наследственного имущества, указав, что 08.06.2004 умер отец ее несовершеннолетней дочери Ефремовой А.А., после его смерти открылось наследство, состоящее из автомашины УАЗ-3962, денежного вклада в филиале Самарского отделения Сбербанка г. Самары, двух охотничьих ружей и автомашины ВАЗ-21120. Все свое имущество Ефремов А.Н. завещал сыну от второго брака. Ефремова А.А., 07.10.1993 рождения, имеет право на обязательную долю в наследстве, 14.12.2004 ей были выданы свидетельства о праве на наследство по закону на 1/4 доли автомашины УАЗ-3962, денежного вклада и двух охотничьих ружей. Ссылаясь на то, что у Ефремова А.Н. в собственности находилась также автомашина ВАЗ-21120, выделить обязательную долю в этом имуществе ответчица (жена Ефремова А.Н.) отказывается, Ефремова Н.В. просила разделить указанное наследственное имущество, выделив Ефремовой А.А. обязательную долю в размере 1/4.
Впоследствии истица дополнила свои требования, просила включить в состав наследственного имущества квартиру по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 21, кв. 9 и выделить Ефремовой А.А. 1/4 доли, взыскать с ответчицы судебные расходы в сумме 5 826 руб. 27 коп.
В ходе судебного разбирательства Ефремова Н.В. отказалась от исковых требований в части выдела доли в наследственном имуществе - автомобиле ВАЗ-21120, поскольку ей была выплачена компенсация за указанное имущество.
Судом в состав наследственной массы была включена 1/2 доли квартиры № 9 дома № 21 по ул. Самарской г. Самары, поскольку было установлено, что спорная квартира являлась общей совместной собственностью супругов Ефремовых. В указанной части решение суда Ефремовой Н.В. не оспаривается.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Из материалов дела видно, что все свое имущество наследодатель завещал несовершеннолетнему сыну Ефремову А.А. При этом указанное обстоятельство судом не выяснялось, завещание в материалах дела отсутствует, наследственное дело судом не истребовалось.
Также судом не было установлено обстоятельство, имеющее значение для данного дела, а именно, каков круг наследников по закону после смерти Ефремова А.Н. Ответчица в надзорной жалобе указала, что наследниками по закону являются четыре человека - она, мать умершего Ефремова Т.А., сын Ефремов А.А., дочь Ефремова А.А.
При определении обязательной доли, причитающейся Ефремовой А.А., суд не учел, что в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. В случае признания судом установленным того обстоятельства, что все имущество умершего было завещано Ефремову А.А., право Ефремовой А.А. на обязательную долю согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ подлежало удовлетворению из завещанного имущества.
Однако, вышеназванные нормы ГК РФ суд не применил и ошибочно определил обязательную долю Ефремовой А.А. в размере 1/8, причитавшейся бы ей при наследовании по закону.
Решение Самарского районного суда определение Судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 12.09.2005 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же районный суд[48].
При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
Необходимо отметить, что усыновление – это юридический акт, в результате которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, как и между родителями и детьми. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.
В соответствии со ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанные в ст. 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Также к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию[49].
Как было замечено ранее, свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Это требование оправданно необходимостью обеспечить интересы наиболее нуждающихся в социальной защите категорий наследников.
В ст. 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (обязательные наследники). Эта статья содержит исчерпывающий перечень обязательных наследников.
К ним относятся:
•несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
•нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
•нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана[50].
Если реализация права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
В порядке наследственного правопреемства к наследникам переходит только то имущество, которым наследодатель единолично владел на праве частной собственности. Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено только имущество умершего. Поскольку имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга.
В случае смерти одного из супругов возникает необходимость определения долей супругов и раздела имущества. Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.
В соответствии со ст. 43 СК РФ к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Также к совместно нажитому имуществу супругов законодатель относит приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).
В соответствии со ст. 36 СК РФ не относится к совместной собственности супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления брак, а также полученное одним из супругов во время брака и дар или в порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
Общие долги супругов при разделе их общего имущества также распределяются на всех наследников, включая супруга.
Также закон устанавливает определенные требования к пережившему супругу. Он должен доказать нахождение с наследодателем в законном браке, факт приобретения имущества в период брака и то, что имущество является их общей собственностью. Закон устанавливает данные требования с целью полного удовлетворения прав наследников.
Права пережившего супруга не могут быть нарушены и в этой части. Он имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга и, в частности, его доли в общем имуществе, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.
По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1148 ГК «переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего». Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.
Согласно п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 при разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.
Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства.
Также, на мой взгляд, необходимо законодательно урегулировать возможность исключения пережившего супруга из числа наследников, если до открытия наследства наследодатель подал заявление о разводе или о признании его недействительным.
Приобретение наследства
В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в установленный законом срок. Принятие наследства является односторонней сделкой, которая создает юридические последствия без чьего-либо встречного волеизъявления. Для принятия наследства конкретным наследником нет необходимости согласовывать свои действия с другими наследниками. Наследник по закону или по завещанию должен сам решить желает ли он приобрести наследство, т.е. принять на себя права и обязанности наследодателя.
Право на принятие наследства – это субъективное право, согласно которому наследник должен решить: принять наследство или отказаться от него. Не допускается принятие наследства с условием или с оговорками, следовательно, наследство должно быть принято как единое целое. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему имущества.
Свое желание принять наследство наследники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Способы принятия наследства регламентированы ст. 1153 ГК РФ.
Отечественное наследственное законодательство знает два способа принятия наследства:
Первое – это формальное вступление в наследство путем подачи письменного заявления о принятии наследства. Нотариус по месту открытия наследства принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него.
Второе – это фактическое вступление в наследство путем совершения наследником действий, которые будут свидетельствовать о желании наследника принять наследство.
Любой из перечисленных способов принятия наследства должен быть осуществлен в установленный законом срок. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследник должен принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства или в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим.
Кроме общего правила о сроке принятия наследства ст. 1154 ГК РФ устанавливает и удлиненный срок принятия наследства. Законодатель предусматривает следующие удлиненные сроки принятия наследства:
•Если кто-либо из наследников отказался от принятия наследства или был отстранен как недостойный;
•если кто-либо из наследников призывается к принятию наследства в силу непринятия наследства другим наследником по любым причинам и обстоятельствам;
Также законом установлены два способа принятия наследства по истечении установленного срока: судебный порядок восстановления срока и признание наследника принявшим наследство. Наследство может быть принято после истечения указанного срока и без обращения в суд, если все остальные наследники, принявшие наследство не против. Наследник, который принял наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающейся ему доли наследства.
Институт наследственной трансмиссии пришел в Россию из римского права. Если наследник, призванный к наследованию, умирает в течение шести месяцев после открытия наследства, не успев принять наследство или отказаться от него, тогда право на принятие наследства переходит к наследникам по закону или к наследникам по завещанию.
При наследственной трансмиссии к наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, призываются его правопреемники.
Таким образом, по точному выражению В.И. Синайского, существенность наследственной трансмиссии сводится к тому, что право лица принять или отречься от наследства переносится (transmittitur) на его наследников[51].
Наследственная трансмиссия имеет самостоятельное правовое значение как институт наследственного права. При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти трансмитента. Это означает, что трансмиссар не отвечает по долгам трансмитента принятым в порядке наследственной трансмиссии имуществом. И если он отказался от трансмиссии, это не означает, что он отказался от наследования собственного имущества трансмитента.
Заключение
Целью моей бакалаврской работы было изучение особенностей развития наследственного права как института гражданского права, механизма реализации гарантий наследственного права. Также был проведен анализ норм наследственного права в различных правовых системах.
Внешнее сходство основных моделей институтов наследственного права, действовавших на предшествующем этапе российской истории – советском и действующих на современном этапе, является очевидным: наследованием признается определение правовой судьбы имущества в связи со смертью его обладателя; правовой порядок наследования условно дифференцирован на два вида (основания) – наследование по завещанию и наследование по закону; свобода завещаний ограничивается, а наследование по закону полагается в пользу социально слабых наследников; экономическая, правовая и личная свобода каждого гражданина, призванного к наследованию, обеспечивается предоставлением ему свободы приобретения наследства и др. Однако идеология нового российского наследственного права по сравнению с прежним наследственным правом РСФСР имеет существенно иной смысл, обусловленный новой организацией экономических, государственно-правовых, социальных, культурных, нравственных условий жизни общества в современной России.
Институт наследования позволяет каждому гражданину свободно, в пределах установленных законодательством, распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Наследственное право в какой-то степени способствует укреплению брачно-семейных отношений граждан, защищает интересы несовершеннолетних детей и нетрудоспособных наследников. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.
Значение наследственного права за последние годы несомненно выросло. Хотя большая часть наших граждан не стала жить лучше, однако появился значительный слой людей, которым принадлежит дорогостоящая собственность – земельные участки, коттеджи, ценные бумаги и т.д. Для таких людей совершено небезразлично, какова судьба принадлежащего им имущества после их смерти. Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя.
С одной стороны наследование позволяет реализовать правомочие гражданина по распоряжению своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности. Таким образом, институт наследования является производным по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности, поэтому не зависит от гражданства, пола, возраста, национальности гражданина и т. п.
В Гражданском кодексе Российской Федерации заложен принцип универсального правопреемства, он традиционен для отечественного законодательства. В соответствии с этим принципом, вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходят к наследнику в неизменном виде и как единое целое в один и тот же момент. При этом наследник не имеет права принять часть наследства, наследство должно быть принято только как единое целое. В этом проявляется важнейшая черта универсального правопреемства.
Анализируя все выше сказанное и проведенные исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Наследство как совокупность вещей, прав и обязанностей является особым объектом гражданских прав, хотя в ст. 128 ГК РФ среди объектов оно не указывается. Согласно этой норме, к объектам гражданских прав относятся вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, а имущественные обязанности не включены в этот перечень. В связи с этим, правильнее определять понятие наследства как совокупности материальных и нематериальных прав, а также обязательств наследодателя.
2. Гражданское законодательство РФ не закрепляет понятия «свидетель», однако общие положения о завещании предполагают его участие в отношениях наследственного правопреемства. Предлагается необходимым введение понятия «свидетель» и закрепление его в п.2 ст. 1124 в следующем виде: «Свидетелем может быть признан любой дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на её территории, в законном порядке допущенный к факту совершения и/или удостоверения завещания, а так же к иным процедурам завещательного характера. Ответственность свидетеля наступает в соответствии с нормами настоящего Кодекса».
3. Представляется, что закрепление ряда правил об исключении пережившего супруга из числа наследников в отечественном законе позволило бы наиболее полным образом учиты