Лекции.Орг

Поиск:


Порядок заключения, изменения и прекращения договора




 

Заключение договора.

Поскольку договор является соглашением сторон, он заключается при наличии предложения одной стороны заключить договор и согласия другой принять такое предложение.

Предложение заключить договор, если оно отвечает определенным требованиям, называется офертой.

Во-первых, оферта должна быть конкретной, т. е. обращенной к одному или нескольким конкретным лицам.

Во-вторых, она должна включать необходимые для такого рода договоров существенные условия, т.е. характеризоваться определенностью своего содержания.

В-третьих, в ней должно быть выражено намерение одного лица считать себя заключившим договор с другим, которому эта оферта направлена.

Для заключения договора важно установить момент, с наступлением которого оферент связан своей офертой. Это — момент получения ее адресатом. Поэтому, если извещение об отзыве оферты поступило ранее либо одновременно с самой офертой, последняя считается неполученной.

Полученная же адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте, либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

Ответ лица, которому адресована оферта, о полном и безоговорочном согласии принять предложение заключить договор, называетсяакцептом.

Не признается акцептом ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем указано в оферте. Такой ответ является отказом от акцепта и одновременно — новой офертой.

Акцептант может отозвать свое согласие заключить договор. Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным.

Момент, с которого договор считается заключенным, зависит от того, предусматривается ли офертой срок для акцепта или нет.

Для случаев, когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным в момент получения оферентом акцепта, но при условии, что это произошло до истечения указанного в оферте срока для акцепта.

Если срок для акцепта не определен в письменной оферте, договор считается заключенным при условии, что акцепт получен оферентом в пределах срока, установленного законом (иными правовыми актами), а при отсутствии такового — в течение нормально необходимого для этого времени.

Если срок для акцепта не определен в устной оферте, договор считается заключенным, когда акцепт заявлен немедленно.

При поступлении к оференту извещения об акцепте с опозданием договор считается незаключенным. Но, если это извещение было направлено оференту своевременно, а получено им с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, за исключением случаев, когда оферент немедленно уведомляет другую сторону о получении акцепта с опозданием.


 

Вопрос 7. Понятие и система способов защиты гражданских прав. Порядок предъявления иска

 

Право на защиту — это юридически обеспеченная возможность управомоченного лица на пресечение действий, нарушающих его право, и на восстановление нарушенного права.

Способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ГК РФ.

Защита прав осуществляется путём:

· признание права;

· восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

· признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий её недействительности, применения недействительности ничтожной сделки;

· признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

· самозащита права;

· присуждения к исполнению обязанности в натуре;

· возмещение убытков;

· взыскание неустойки;

· компенсация морального вреда;

· прекращение или изменение правоотношения;

· неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

· иными способами, предусмотренными законами.

 

В зависимости от оснований и порядка их применения способы защиты граждански прав подразделяются на две группы:

1) самозащита;

2) защита в судебном или административном порядке.

 

Самозащита — это совершение управомоченным лицом допускаемых за­коном действий собственными силами и средствами в одностороннем поряд­ке и в целях защиты гражданских прав.

Самозащита осуществляется управомоченным не только по его собствен­ной инициативе и по его одностороннему решению, но и способами, которые он избирает самостоятельно. При этом способы самозащиты подразделяются на две группы, в зависимости от вида действий, применяемых при самозащи­те и от того лица, против которого они применяются.

Первую группу способов самозащиты составляют фактические действия, которые невозможно исчерпывающим образом предусмотреть в законода­тельстве, и управомоченный вправе избирать их самостоятельно и по соб­ственному усмотрению с учетом конкретных обстоятельств нарушения его права — это может быть устройство замков и охранной сигнализации, защита имущества при нападении грабителя собственными действиями и т. п.

Особенностью таких способов самозащиты является то, что они могут быть применены против любых третьих лиц, в том числе и против лиц, не состоявших в договорных правоотношениях с управомоченным лицом и ра­нее неизвестных управомоченному.

Важно отметить, что использование способов самозащиты имеет свои гра­ницы и подчинено общим правилам о пределах осуществления гражданских прав. Поэтому недопустимо использование мер охраны имущества, опасных для жизни и здоровья окружающих, противоречащих нормам морали и осно­вам правопорядка. Вместе с тем в случаях, предусмотренных законом, причи­нение вреда правонарушителю действиями управомоченного субъекта по за­щите своих прав признается правомерным. Речь идет о действиях, совершен­ных в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или в условиях крайней необходимости (ст. 1067), если, однако, такие действия не вышли за пределы, обусловленные законом и обстоятельствами правонарушения. (Превышением считается явное несоответствие защиты к посягательству).

Вторую группу способов самозащиты составляют меры юридического воз­действия, которые применяются управомоченным лицом самостоятельно, без обращения к компетентным государственным органам.

Особенностью таких мер является то, что:

а) они могут быть применены только к тем лицам, с которыми управомоченный состоит в договорных или иных гражданских правоотношениях;

б) они носят юридический характер, т. е. они обязательно предусмотрены за­коном или договором и всегда влекут изменение прав и обязанностей прежде всего для правонарушителя.

Например, к числу таких мер относятся: право на односторонний отказ от договора в случае его нарушения другой стороной, право произвести исполнение за свой счет и взыскать расходы с нарушителя договора, право на удержание имущества нарушителя до его оплаты и т. д.

Защита в судебном или административном порядке — это обращение управомоченного лица за защитой своего права в суд, в государственные органы или органы местного самоуправления.

В результате такого обращения и в зависимости от характера правонарушения, управомоченное лицо может добиваться решения уполномоченных административных или судебных органов двух видов.

Во-первых, решения о возложении на нарушителя мер гражданско-правовой ответственности;

во-вторых, решения о применении мер предупредительного или регулятивного характера, которые не являются мерами гражданско-правовой ответственности для нарушителя.

Не являются мерами гражданско-правовой ответственности следующие способы защиты:

1) признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

2) признание права и установление фактов, имеющих юридическое значение (например, при утрате правоустанавливающих документов);

3) присуждение к исполнению обязанности в натуре (например, принуждение должника к возврату долга, исправлению или ремонту вещи);

4) признание заключенной сделки недействительной и применение последствий ее недействительности и т. д.

Гражданско-правовая ответственность — это наказание (санкция) за совер­шенное гражданское правонарушение в виде дополнительных неблагопри­ятных имущественных последствий для нарушителя, которые направлены на восстановление имущественной сферы потерпевшего и взыскиваются в его пользу.

В зависимости от того, какие гражданские права были нарушены, предоставлены ли они управомоченному законом или предусмотрены договором, различают договорную и внедоговорную ответственность. Но, независимо от вида ответственности, основанием гражданско-правовой ответственности являются условия гражданско-правовой ответственности, которые, по общему правилу, одинаковы для всех видов нарушений гражданских прав. Условия гражданско-правовой ответственности приведены ниже.

1. Противоправность поведения. В первую очередь, противоправным является такое поведение, которое нарушает нормы гражданского законодательства, но особенностью гражданского права является то, что противоправным признается и поведение, которое напрямую никаких правовых норм не нару­шает, но противоречит условиям заключенного договора либо даже обычаям делового оборота.

2. Наличие вреда или убытков. Под вредом в гражданском праве понимает­ся всякое умаление личного или имущественного блага. Вред может быть имущественным, если он причинен имуществу, или моральным, если он при­чинен нарушением личных нематериальных благ (чести и достоинства, дело­вой репутации и т. п.).

Имущественный вред может быть возмещен двумя способами: в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, ремонт вещи и т. п.) и в форме возмещения убытков.

Под убытками понимается денежная оценка имущественного вреда. Раз­личают два вида убытков. Во-первых, это реальный ущерб, под которым пони­мается утрата или повреждение имущества; расходы, которые необходимо произвести для восстановления имущества, и т. п. Во-вторых, это упущенная выгода, т. е. неполученные доходы или доходы, которые были бы получены при обычных условиях гражданского оборота, если бы не было нарушения гражданских прав.

По общему правилу потерпевший от правонарушения имеет право требо­вать взыскания в свою пользу как реального ущерба, так и упущенной выгоды, если законом не установлено ограничение его ответственности (например, в законодательстве о грузовых и пассажирских перевозках).

3. Причинно-следственная связь между противоправным поведением и при­чиненным вредом, наличие которой установлено, и она является объективной и реально существующей.

4. Вина нарушителя. Вина (умысел или неосторожность) — это сознатель­ное пренебрежение интересами других участников гражданских правоотно­шений. Вина юридического лица может проявляться как вина его руководите­лей и других работников при исполнении ими своих служебных или трудовых обязанностей, когда они выступают от имени юридического лица.

В гражданском праве, в отличие от уголовного права, действует презумп­ция вины правонарушителя. Это означает, что вина нарушителя гражданских прав предполагается и он сам должен доказывать свою невиновность.

Из общего правила о возложении ответственности только при наличии вины существуют и исключения. Так, независимо от своей вины, за нарушение договоров отвечают участники предпринимательских отношений (п. 3 ст. 401 ГК РФ); независимо от своей вины, в причинении вреда отвечают владельцы источников повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) и т. д.

Формы гражданско-правовой ответственности — это виды санкций или дополнительных обременении, которые возлагаются на нарушителя. Гражданско-правовая ответственность возможна в следующих формах:

1) возмещение убытков;

2) уплата неустойки и потеря задатка;

3) ответственность за неисполнение денежного обязательства в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)-

4) компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ).

 

Порядок предъявления иска.Для предъявления иска необходимособлюдение надлежащей формы искового заявления. Это важнейшее условие осуществления права на предъявление иска.

К числу общих сведений, которые должны быть сообщены истцом независимо от характера спора, относятся: наименование суда, его местонахождение; необходимые сведения об участниках процесса. В первую очередь указываются наименования истца и ответчика, т.е. фамилия, имя, отчество гражданина, место его жительства или наименование организации и место ее нахождения. При этом следует учитывать, что согласно ст. 20 ГК местом жительства гражданина считается место его постоянного пребывания или место, где он преимущественно, т.е. боль­ше, чем в других местах, проживает. Для граждан, которые не могут самостоятельно выбирать место жительства (не­совершеннолетние и малолетние (не достигшие 14 лет), а также граждане, признанные судом недееспособными), таковым является место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). В отношении наименования и места нахождения юридического лица следует руководствоваться ст. 54 ГК, в которой, в частности, указано, что местом нахождения юридического лица признается место его государственной регистрации.

В Гражданском процессуальном кодексе говорится о требовании истца к ответчику об устранении нарушения права и его восстановлении. Это кон­кретное материально-правовое требование, которое вытекает из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение. Указанное требование должно быть истцом обосновано юридическими фактами, т.е. обстоятельствами, которые создают, изменяют права и обязанности сторон или препятствуют их возникновению и реализации. Такими обстоятельствами могут быть, например, регистрация брака, причинение вреда, расторжение трудового договора. При этом необходимо привести доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.

К исковому заявлению могут прилагаться документы, помогающие Заявителю облегчить оформление исковых требований и ускорить их рассмот­рение по существу. Содержание документов, подтвер­ждающих обстоятельства, на которые ссылается истец, зависит от характера спора. Например, к исковому заяв­лению о расторжении брака прилагаются свидетельство о заключении брака, копия свидетельства о рождении ре­бенка. Если при этом заявляется требование о взыскании алиментов, то должны быть представлены документы о доходах истца и ответчика. Исковое заявление о возме­щении вреда, причиненного жизни или здоровью гражда­нина при исполнении им обязательств по трудовому договору, сопровождается актом о несчастном случае на производстве, заключением врачебно-экспертной комис­сии, справкой о среднемесячном заработке на момент по­лучения трудового увечья и т.п.

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья, выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.

Судья отказывает в принятии искового заявления в случаях если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в гражданском судопроизводстве, поскольку оно рассматривается и разрешается иным судебным порядком;

2) в заявлении оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы и законные интересы заявителя;

3) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 6с-нованиям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отка­за истца от иска или утверждением мирового со­глашения сторон;

4) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям реше­ние третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного лис­та на принудительное исполнение решения тре­тейского суда;

5) заявление представлено в защиту прав, или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым федеральными законами такое право не предоставлено.

6) при обращении с заявлением недееспособного лица (судья при этом устанав­ливает данное обстоятельство).

Судья до вынесе­ния определения о принятии заявления вернет его и в случае просьбы об этом со стороны истца (отсутствие такой нормы раньше явно ограничи­вало истца в возможности разрешить спор в ином порядке, если он уже обратился к судебной защите.

 

 

Вопрос 8. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и индивидуализацией товаров и их производителей

 

Институт права интеллектуальной собственности предназначен для регламентации имущественных и личных неимущественных отношений между автором и участниками товарооборота, в котором используется новшество.

Помимо автора, в этих отношениях участвуют предпринимате­ли, которые на основе нововведения создают товарную продукцию, и потребители этой продукции. Однако товарную форму могут при­обретать не только материальные предметы, изготовленные с при­менением новшества, но и сам способ их изготовления в виде ре­цептов, технической документации по изготовлению и т.п.

Институт права интеллектуальной собственности позволяет од­нозначно зафиксировать момент создания произведения, объем и содержание прав каждого из участников правоотношений по его использованию, определить территориальные и временные пределы этих прав, условия безвозмездного использования результатов ин­теллектуальной деятельности.

Интеллектуальная собственность — тот новый способ действий над материальными объектами, который приводит к не извест­ному ранее полезному результату.

В состав интеллектуальной собственности включают промышлен­ную собственность и произведения, охраняемые авторским правом.

В соответствии со ст. 2 (VII 1) Конвенции об учреждении Все­мирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) объ­ектами интеллектуальной собственности являются:

• литературные, художественные произведения и научные труды;

• исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радио­
передачи;

• изобретения во всех областях человеческой деятельности;

• научные открытия;

• промышленные образцы;

• товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наимено­вания и обозначения;

• пресечение недобросовестной конкуренции.

В зависимости от того, в какой области творчества действует автор, изобретение может защищаться авторским правом на художественные, литературные, научные произведения и патентным правом, которое охраняет изобретения, имеющие технический характер.

Литературные, художественные произведения и научные труды, программы для ЭВМ и базы данных, исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи охраняются в России на основании Законов об авторском праве и смежных правах и о пра­вовой охране программ для ЭВМ и баз данных. Среди многосто­ронних международных договоров в этой области, в которых участ­вует Россия, — Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г., к которой Россия присоедини­лась 3 ноября 1994 г., Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в 1952 г. в Женеве (СССР присоединился в 1973 г.). Из международных организаций, специализирующихся в этой об­ласти, наиболее известны Всемирная организация интеллектуаль­ной собственности и Организация объединенных наций по вопро­сам образования, науки и культуры.

К объектам авторского права и смежных прав отнесены любые произведения науки, литературы и искусства, в число которых вхо­дят: письменные, устные, в виде изображения, звуко- или видеоза­писи, радио- или телепередачи, базы данных или программы для ЭВМ, исполнительской деятельности артистов, продукции произ­водителей фонограмм и др. Этот перечень носит открытый харак­тер, так как различные виды творческой деятельности развиваются непрерывно. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности содержит упоминание и об иных правах, вытекающих из интеллектуальной деятельности, в промыш­ленной, научной, литературной или художественной областях.

Среди объектов выделяют промышленную собственность, к кото­рой отнесены технические изобретения, научные открытия, про­мышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, на­именования места происхождения товаров, фирменные наименова­ния, коммерческие обозначения, пресечение недобросовестной конкуренции. Дополнительно к объектам промышленной собствен­ности отнесены торговые секреты, ноу-хау и другие знания, госу­дарственная регистрация которых не предусмотрена, поэтому ре­жим их использования и сохранности определяет сам добросовест­ный обладатель этих знаний, допуская к ним других пользователей на свой страх и риск.

Открытием признается установление не известных ранее объек­тивно существующих закономерностей, свойств и, явлений матери­ального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания.

Охрана научных открытий на территории России впервые вве­дена Положением об открытиях, изобретениях и рационализатор­ских предложениях, утвержденным постановлением Совета Мини­стров СССР от 24 апреля 1959 г. № 435. В настоящее время дейст­вует Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г., в той части, в которой не противоречит Патентному закону РФ.

Изобретение — это новая совокупность приемов и способов действий в любой области человеческой деятельности, направлен­ная на достижение поставленной цели. Полезная модель — конст­руктивное выполнение средств производства и предметов потребле­ния, а также их составных частей. Промышленный образец — художе­ственно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Изобретение в отличие от приобретения обозначает обретение автором определенного жизненного блага не путем присвоения ра­нее существовавших материальных и нематериальных ценностей одним из известных способов (покупкой, изготовлением и пр.), а в результате творческой, в первую очередь мыслительной, деятельно­сти, самовыражения автора. Как результат духовного творчества, изобретение всегда нематериально, однако с его помощью могут создаваться материальные предметы: произведения искусства, нау­ки, техники и пр.

Охрана торговых секретов и ноу-хау построена на договорной основе между заинтересованными в их использовании сторонами.

Понятие изобретения является центральным для права интел­лектуальной собственности. Изобретение охраняется авторским правом — с момента созда­ния изобретения и патентным правом — с даты выдачи патента. Патентной охране в соответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона подлежат изобретения, содержащие устройство изделия, способы выполнения действий над материальными объектами, структуру вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, полученные искусственным путем, а также применение известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Патентная охрана не распространяется на изобретения, пред­ставляющие организационные решения, к которым в соответствии с п. 3 ст. 4 Патентного закона отнесены: научные теории и матема­тические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислитель­ных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топо­логии интегральных микросхем. Изобретениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, па­тентная охрана также не предоставляется.

Изобретения, относящиеся к новым сортам растений и породам животных, охраняются Законом о селекционных достижениях.

Установлены три признака патен­тоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Новизна изобретения определяется через неизвестность точно такого же технического решения на дату регистрации заявки на па­тент в патентном ведомстве. Новизна определяется по приорите­ту изобретения, т.е. по общественному знанию, представленному публикациями либо действующими патентами и доступному для публики до даты изобретения.

Новизна бывает абсолютной и относительной. Под абсолютной новизной понимается неизвестность технического решения во всем мире. Относительная новизна определяется через неизвестность предложенного технического решения в стране патентования.

В большинстве стран, в том числе России, действует принцип абсолютной мировой новизны изобретения. В США, например, предпочтение отдано относительной новизне (§ 102 разд. 35 Свода законов), поэтому невозможно оспорить патент на известное в дру­гой стране техническое решение, если будет доказано, что на момент выдачи патента не было сведений о существующем в мире сходном техническом решении.

Промышленная применимость изобретения оценивается через возможность его использования в одной или нескольких отраслях хозяйственной деятельности любым специалистом, помимо автора. Если предложено техническое решение задачи, эффект от примене­ния которого может получить только сам автор в силу личных ис­ключительных качеств, которыми не может обладать любой человек даже после обучения, то такое изобретение не отвечает требовани­ям промышленной применимости.

Монополия как средство ограничения свободного доступа к оп­ределенным, известным всем, видам предпринимательской деятель­ности распространяется на продукцию и деятельность, определяе­мые родовыми признаками. Например, существует множество из­вестных технологий производства водки. Установление монополии определенного предпринимателя на производство водки означает запрет для всех остальных предпринимателей ее производства не только известными способами, но и по новой, не известной ос­тальным технологии, которую один из них изобрел. Понятно, что по этой причине монополия препятствует не только развитию кон­куренции, но и разработке новых, более совершенных технологий. Поэтому в большинстве промышленно развитых странах действует антитрестовское законодательство по защите конкуренции от мо­нополий.

В отличие от монополии патент обеспечивает охрану только оп­ределенной, ранее не известной разновидности товара и является средством конкурентной борьбы на рынке продукции, пользующей­ся широким спросом, поскольку поощряет предпринимателя к раз­работке и внедрению новых, более совершенных технологий, обес­печивающих снижение себестоимости и повышение качества това­ра. Патентная форма охраны обеспечивает такому предпринимате­лю возможность не только возместить затраты, связанные с созда­нием изобретения, но и в течение фиксированного времени полу­чать дополнительная прибыль от реализации товара нового качества до тех пор, пока его конкурент не разработает и не внедрит более совершенную технологию производства товара, удовлетворяющего те же потребности покупателя.

Изобретения создавались и использовались во все времена и до введения патентного права, однако только в период капитализма возникла экономическая возможность удовлетворить потребность в применении изобретений в промышленных масштабах, поскольку,

снижая издержки производства, изобретение непосредственно обеспечивает увеличение прибыли предпринимателя. Но увеличе­ние нормы прибыли возможно лишь тогда, когда право на исполь­зование изобретения закреплено лишь за данным предпринимате­лем, а все другие лица исключаются из сферы использования этого изобретения. Этой цели и служит патентное право.

Патентное право— институт гражданского права, составляющий совокупность правовых норм, направленных на регламентацию отношений по созданию, патентованию, использованию и охране изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Поскольку понятие изобретения является родовым для всех ви­дов творческой деятельности, в том числе для таких объектов, как полезная модель и промышленный образец, то в патентном праве установлены определенные критерии, в соответствии с которыми правовая охрана предоставляется не любому изобретению, а только тому, которое отвечает соответствующим критериям.

Для того, чтобы изобретению была предоставлена патентная ох­рана в качестве промышленного образца, требуется, чтобы внешний вид изделия отвечал критериям новизны, оригинальности и про­мышленной применимости. Изобретение охраняется как полезная модель при условии, что конструктивное выполнение изделия на его основе отвечало критериям новизны и промышленной приме­нимости. Изобретению предоставляется правовая охрана в качества «патентоспособного изобретения», если оно представляет собой техническое решение задачи и отвечает критериям новизны, изо­бретательского уровня и промышленной применимости.

Исторически все патентные законы разных стран основывались на одном экономическом базисе, имели один метод регулирова­ния — исключительное право на изобретение, которое устанавлива­лось путем выдачи охранного документа. На его основании можно запрещать конкурентам производить и вводить в торговый оборот запатентованную продукцию. Для обеспечения равновесия интере­сов класса предпринимателей на охранный документ устанавлива­ется ограниченный срок действия.

Для урегулирования вопроса о том, кто имеет право на получе­ние патента в каждой стране, были созданы компетентные патент­ные ведомства и введено понятие «патентная заявка» — правила оформления и регистрации заявки на патент в патентном ведомст­ве. Выдаче патента предшествовала экспертиза. В одних странах экспертизе подвергались только заявки, в других — и сам заявитель.

Для привлечения к ответственности недобросовестного приоб­ретателя объектов промышленной собственности недостаточно факта их использования другими лицами. Необходимо доказать су­ду, что эти знания получены от добросовестного владельца, кото­рым предприняты все необходимые меры для сохранения секретно­сти этих знаний.

Охрана промышленной собственности в России производится на основании внутригосударственных и международных норматив­ных актов. К числу первых относятся Патентный закон РФ, Законы о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, о правовой охране топологий интеграль­ных микросхем, о селекционных достижениях. Среди многосторон­них международных договоров, в которых участвует Россия, следует отметить Парижскую конвенцию по охране промышленной собст­венности 1883 г., к которой СССР присоединился в 1965 г., Ва­шингтонский договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г., рати­фицированный СССР в 1977 г., Мадридскую конвенцию о между­народной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г., в ко­торой Россия как правопреемник СССР является участником с 1976 г.

Авторское право является самостоятельным институтом граж­данского права. Оно регулирует гражданско-правовые отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства. Эти отношения возникают в результате создания произведения автором.

С момента создания произведения у автора появляются личные неимущественные права, а также исключительные имущественные права на использование произведения. На базе имущественных прав заключаются различные авторские договоры.

Авторское право имеет территориально-ограниченный характер. Российское авторское право за рубежом не действует. В то же вре­мя произведения иностранных авторов, впервые опубликованные за рубежом, охраняются в России не во всех случаях.

Основным нормативным актом в сфере авторского права явля­ется Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июня 1993 г.1, вступивший в силу с 3 августа 1993 г.

К авторскому праву применяются все общие нормы гражданско­го законодательства, в частности нормы ГК о сделках, обязательст­вах, общие положения о договорах. Бездоговорное использование авторских прав порождает обязательства из причинения вреда.

Объекты авторского права. Авторское право охраняет произве­дения науки, литературы и искусства, под которыми понимаются выраженные в объективной форме результаты творческой деятель­ности человека.

Творческая деятельность — это работа человеческого мозга. Ре­зультат такой деятельности всегда нематериален. Следовательно, произведение представляет идеальный, а не материальный объект.

Произведение не следует смешивать с той материальной обо­лочкой, в которой оно воплощено: картина в раме, экземпляр кни­ги, копия видеофильма и т.п. Материальные вещи, в которых воплощены произведения, охраняются правом собственности, а сами нематериальные произведения — авторским правом.

Авторское право охраняет не только произведение целиком; ох­рану получают и отдельные части и элементы произведения, если они являются оригинальными. Однако охрана не распространяется на содержащиеся в произведении идеи, методы, процессы, принци­пы, системы, способы, открытия и факты, если они излагаются в новой форме (п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве). Авторское пра­во охраняет произведения независимо от их достоинств. Конечно, авторы произведений низкого научного или художественного каче­ства также пользуются авторским правом.

Закон об авторском праве содержит примерный перечень произ­ведений, охраняемых авторским правом. К ним относятся: литера­турные произведения, включая компьютерные программы; драмати­ческие, музыкально-драматические и музыкальные произведения; кино-, теле- и видеофильмы; фотографии, произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры; различные карты и т.п. Развитие техники приводит к появлению новых не известных ранее видов произведений (как это было, например, с голограммами). Все они автоматически получают охрану по авторскому праву.

К объектам авторского права относятся также переводы, пере­работки (переделки) и составные произведения (сборники, базы данных и т.п.). Переводчик, обработчик, составитель — это тоже авторы.

Не пользуются охраной авторским правом официальные доку­менты (законы, постановления, судебные решения), а также госу­дарственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки). В частности, авторским правом не охраняются утвержден­ные соответствующими органами тексты правил и инструкций, описания патентов на изобретения.

Произведения иностранных авторов, впервые опубликованные за рубежом, охраняются в России только в тех случаях, когда под­падают под действие международного договора по авторскому пра­ву, в котором участвует Россия (Всемирная конвенция об автор­ском праве, Бернская конвенция об охране литературных и художе­ственных произведений, свыше десяти двусторонних соглашений). Произведение не охраняется также в тех случаях, когда истек срок охраны.

Субъекты авторского права. Первоначальным субъектом (носите­лем) авторских прав всегда является автор, т.е. лицо, которое своим творческим трудом создало произведение. Автором может быть только гражданин — физическое лицо. Однако по законодательст­ву, которое действовало в СССР и в России до 3 августа 1992 г., авторами считались юридические лица в следующих случаях: кино­студии и телестудии — на созданные ими фильмы; издательства — на выпущенные ими, энциклопедические словари, научные сборни­ки, а также на газеты и журналы в целом; радио- и телевизионные станции — на переданные им программы. Эти авторские права юридических лиц сохраняют силу и в настоящее время.

Автором может быть любое лицо независимо от возраста. Мало­летние (до 14 лет) осуществляют свои авторские права через роди­телей, а несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) — самостоятельно.

Если произведение создано двумя или несколькими авторами, они считаются соавторами и осуществляют свои авторские права сообща; вознаграждение они делят между собой по соглашению.

Соавторство бывает неделимым (если произведение нельзя раз­делить на самостоятельные части, созданные отдельными соавтора­ми) и делимым. Если соавторы разошлись во мнениях о том, как использовать произведение, то при неделимом соавторстве вопрос об использовании может решить суд, а при делимом — каждый со­автор вправе использовать свою часть произведения.

После смерти автора авторские права переходят к его наследни­кам (по закону или по завещанию).

Имущественные авторские права могут принадлежать правопреемникам авторов. Правопреемство может происходить по договору (авторские договоры) или по закону (авторское право на служебные и сложные произведения). Правопреемники авторов являются носителями (владельцами) авторских прав лишь в пределах, указанных в договоре или законе.

Переводчики пользуются своими авторскими правами лишь с согласия авторов оригиналов, переработчики — с согласия автора произведения, подвергшегося переработке, а составители — с согласия авторов произведений, включенных в составное произ­ведение.

Возникновение авторских прав. Авторские права возникают с мо­мента создания произведения. Они распространяются как на опуб­ликованные, так и на неопубликованные произведения. Никакой

регистрации произведения или выполнения иных формально­стей не требуется

Обычно на произведении проставляются знак охраны авторских прав — буква «С» в окружности (©), наименование владельца исключительных авторских прав, год первого выпуска произведе­ния в свет.

Значение знака охраны авторских прав — чисто информацион­ное, а не правовое: проставление этого знака не порождает каких-либо авторских прав, а отсутствие его не лишает каких-либо прав.

Содержание авторских прав. Авторские права, т.е. права на про­изведение, принадлежащие автору или иному владельцу авторских прав, сложные, включают много отдельных правомочий.

По своему содержанию авторские права делятся на личные не­имущественные права (ст. 15 Закона об авторском праве) и на имущественные (ст. 16).

Личные включают права: авторства (право считаться автором произведения и право препятствовать любому другому лицу присваивать это авторство; присвоение авторства на­зывается плагиатом); на имя, т.е. право обозначать произведение при использовании своим именем, псевдонимом (вымышленным именем) или опускать вообще обозначение имени (анонимное ис­пользование); на опубликование произведения (право сделать про­изведение доступным широкому кругу лиц), а также на защиту репутации автора. Под последним понимается право препятствовать! искажению произведения, которое способно нанести ущерб чести и I достоинству автора. Личные права по договору не передаются, не-| отчуждаемы и сохраняются за автором.

Имущественные авторские права — это исключительные права по использованию произведения различными способами, указан­ными в Законе об авторском праве. Своим исключительным харак­тером они схожи с правом собственности. Но поскольку право соб­ственности охраняет материальные объекты (вещи), а авторское нематериальные объекты (произведения), между этими категориями исключительных прав имеются существенные различия.

Закон об авторском праве закрепляет за автором или другим владельцем авторских прав следующие правомочия имущественного характера:

• право воспроизводить произведение (тиражировать книгу, изготовлять копии видеофильма или компакт-диска и т.п.);

• право распространять экземпляры произведения (передавать, сдавать в прокат, бесплатно раздавать и т.п.);

• право публично показывать произведение (на выставке и т.п.);

• право публично исполнять произведение (в театре, на эстра­де и т.п.);

• право сообщать произведение по радио, телевидению, кабельному телевидению;

• право ввозить в Россию экземпляры произведения;

• право переводить произведение на другие языки и использовать его в переводе;

• право переделывать (перерабатывать) произведение и использовать его в переработке.

Автор (или иной владелец авторских прав) может либо сам пользоваться этими правами, либо передать другому лицу права на использование произведения.

Если какое-либо лицо осуществляет вышеперечисленные дейст­вия по использованию произведения без согласия автора (или ино­го владельца авторских прав), то действия этого лица противоправ­ные («пиратские»).

В некоторых прямо указанных в Законе об авторском праве слу­чаях использование произведения, хотя и подпадающее под нормы ст. 16, тем не менее может осуществляться без согласия автора или иного владельца авторских прав. Обычно при этом автору не выплачивается и авторское вознаграждение. Всего в Законе указано 19 таких случаев, но все они являются довольно узкими по объему; их практическая значимость невелика. Самые существенные из этих случаев свободного использования: цитирование (с указанием имени автора и, желательно, с помещением цитаты в кавычки), воспроизведение в личных целях (перезапись на домашнем магнитофоне или видеомагнитофоне копии для себя), воспро­изведение некоторых актуальных произведений в газетах, по радио и телевидению, репродуцирование (ксерокопирование) в единич­ном экземпляре произведений без извлечения прибыли. Случаям свободного использования произведений посвящены ст. 18— 26 Закона.

Срок действия авторского права.Личные авторские права дейст­вуют без ограничения каким-либо сроком, имущественные — сроч­ные. В Законе об авторском праве (ст. 27) установлены сроки дей­ствия авторского права.

Авторское право действует в течение всей жизни автора, а после его смерти — в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. По ранее действовавшему законодательству авторское право сохранялось на протяжении 25 лет после смерти автора, поэтому на произведения авторов, умерших в 1967 г. или ранее, не распространяется новое законодательство, а их права не охраняются.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, ох­раняется вплоть до истечения 50 лет с даты смерти того соавтора, который пережил остальных соавторов. Если автор был репресси­рован и посмертно реабилитирован, то датой его смерти считается дата реабилитации.

Наконец произведение, опубликованное анонимно, под псевдо­нимом либо после смерти автора охраняется в течение 50 лет, счи­тая с даты первой публикации.

Авторское право на служебные произведения и сложные составные произведения. Если произведение создано по служебному заданию, в рамках трудового договора (например, штатный фотограф журнала изготовил фотографию, журналист написал статью по заданию газе­ты), такое произведение называется служебным (ст. 14 Закона об авторском праве).

Личные авторские права на служебное произведение сохраня­ются за автором. Что же касается права на использование служеб­ного произведения, то оно переходит к работодателю в силу трудо­вого договора, причем целиком и на весь срок действия авторского права. Таким образом, работодатель не обязан спрашивать согласия автора на использование служебного произведения или выплачи­вать ему какое-либо вознаграждение (кроме оплаты по трудовому договору).

Однако это правило может быть изменено договором, заклю­ченным между автором и работодателем. В договоре могут быть предусмотрены право автора на получение вознаграждения при ис­пользовании служебного произведения, ограничение срока дейст­вия прав работодателя или установлены иные правила.

Особые правила определения владельца авторских прав установ­лены и вотношении сложных составных произведений — кино-, теле- и видеофильмов. Эти категории произведений называются аудиовизуальными произведениями (ст. 13 Закона об авторском праве). В их создании принимает участие большое число авторов: режиссер, сценарист, композитор.

Закон об авторском праве исходит из того, что, участвуя в соз­дании аудиовизуального произведения, все они передали свои ис­ключительные авторские права изготовителю произведения (кино­студии, продюсеру и т.п.), причем на весь срок действия авторских прав. Однако договором между изготовителем и автором может быть предусмотрен иной порядок использования сложного произведения, например, что изготовитель будет платить определенные отчисления авторам от сумм, получаемых от использования аудио­визуального произведения.

Авторские договоры. Это гражданско-правовые договоры, пред­метом которых является передача (уступка) отдельных авторских имущественных прав на использование произведения. Сторонами договоров выступают, с одной стороны — автор или иной владелец авторских прав, с другой — пользователь. Часто лицо, которое ус­тупает по договору авторские права, именуется лицензиаром, а ли­цо, приобретающее авторские права, — лицензиатом.

Авторские договоры заключаются в письменной форме, однако договоры, касающиеся использования произведений в периодиче­ской печати, могут быть и устными.

Срок авторского договора определяется соглашением сторон. Он может быть довольно кратким, например при разовом исполь­зовании произведения (один-два месяца) или заключаться на весь срок действия авторского права. Если срок договора не указан, ав­тор (лицензиар) может односторонне расторгнуть его через пять лет с даты заключения (письменное предупреждение за шесть месяцев обязательно).

Предметом авторского договора являются права на использова­ние произведения. Произведение должно быть определено в дого­воре очень точно: название, вид, жанр, объем и т.п. Это особенно важно, если договор заключается на еще не созданное, будущее произведение.

В договоре должен быть точно указан объем передаваемых ав­торских прав. Он может относиться ко всем имущественным автор­ским правам (автор передает по договору все имущественные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве) либо лишь к неко­торым из них («автор передает право ставить свою пьесу в театрах Москвы», «автор передает право на книжное издание своего романа тиражом до одной тысячи экземпляров»). При этом все права, не упомянутые в договоре, считаются непереданными.

Договор может предусматривать территорию, на которой будут использоваться авторские права («книга будет распространяться в России и в других странах СНГ»). Если территория использования авторских прав в договоре не указана, то считается, что использо­вание может осуществляться только на территории России.

В договоре обычно указывается, в каком объеме передаются ав­торские права — как неисключительные либо как исключительные. Если они передаются как неисключительные, то автор (лицензиар) остается владельцем исключительных имущественных прав, т.е. по­сле заключения договора он может сам использовать произведение либо передать права на его использование третьим лицам. Таким образом, пользователь (лицензиат), который приобрел авторские права по договору, не будет монополистом на рынке, ибо и другие лица могут выйти на рынок с тем же произведением.

Если же авторские права переданы по договору как исключи­тельные, то пользователь (лицензиар) уверен, что в пределах заклю­ченного договора он будет единственным законным пользователем произведения; естественно, что в этом случае он может рассчиты­вать на получение более высоких доходов. Кроме того, он может преследовать по суду всех нарушителей своего (приобретенного по договору) права, если они являются «пиратами». Следовательно, пользователи, как правило, заинтересованы в приобретении именно исключительных прав.

Переданное по договору право считается исключительным, если это прямо вытекает из договора. При наличии сомнений передан­ное право считается неисключительным.

Закон об авторском праве не регламентирует ни размер возна­граждения, выплачиваемого по авторскому договору, ни сроки его выплаты, он лишь рекомендует сторонам устанавливать вознаграж­дение в виде процента от дохода, который будет получен пользова­телем. Однако стороны могут своим соглашением определить раз­мер вознаграждения иным образом, например в виде твердой сум­мы. Авторские договоры, заключенные на еще не готовое произве­дение (так называемые договоры заказа), должны предусматривать выплату аванса. В других договорах выплата аванса не обязательна.

Авторские договоры могут предусматривать различные способы обеспечения договорных обязательств (неустойка, поручительство, залог, задаток и т.п.). При отсутствии вдоговоре особых указаний просрочка выплаты авторского вознаграждения дает право взыска­ния процентов, рассчитываемых по нормам по ст. 395 ГК.

Сторона, нарушившая авторский договор, обязана возместить убытки, возникшие у другой стороны. При этом убытки взыскива­ются в полном размере (реальный ущерб и упущенная выгода). Од­нако если автор не создал заказанное ему произведение, он возме­щает своему договорному контрагенту только реальный ущерб (ст. 34 Закона об авторском праве).

Пользователь (лицензиар), получивший по договору исключи­тельные права, может, в свою очередь, передать эти права — пол­ностью или частично, как исключительные или как неисключительные — третьему лицу, заключив с ним новый авторский дого­вор, но с согласия автора (лицензиара).

Коллективное управление имущественными авторскими правами. В некоторых сферах культуры и массовой информации количество используемых произведений различных авторов очень велико, а используемые произведения не большие по объему, поэтому заклю­чение индивидуальных авторских договоров с каждым автором практически мало осуществимо. К этим сферам культуры и массо­вой информации относятся радио, телевидение, концертная дея­тельность и т.п.

Закон об авторском праве допускает возможность создания об­щественных некоммерческих организаций, которые выступают в качестве своеобразных посредников между теми группами авторов, чьи произведения используются, и организациями, использующими эти произведения. Такие организации занимаются управлением имущественными авторскими правами на коллективной основе.

Самой известной и универсальной организацией является Рос­сийское авторское общество (РАО), созданное авторами. Свыше 6 тыс. российских авторов (композиторы, песенники и др.) заклю­чили с РАО договоры, по которым предоставили РАО имеют право заключать с организациями-пользователями договоры об использо­вании всех своих произведений, в том числе будущих. РАО имеет также договоры с аналогичными зарубежными авторскими общест­вами, на основе которых оно может представлять и иностранных авторов. Что касается авторов, которые не передали РАО прав на использование своих произведений, то в соответствии с Законом об авторском праве РАО условно представляет и их.

Обладая такими полномочиями, РАО заключает лицензионные договоры с пользователями, по которым передает им на определен­ный срок права на использование всех соответствующих произве­дений всех авторов, как российских, так и зарубежных.

Заключив такой договор, пользователь использует некоторые произведения (по своему выбору), сообщает РАО о всех фактически использованных произведениях, а за использование уплачивает РАО фиксированные суммы (например, 1 % своих поступлений). Собранные таким образом суммы РАО распределяет между автора­ми использованных произведений и периодически уплачивает их авторам, удерживая определенный процент на свои расходы.

Защита авторских прав. Втом случае, если авторское право на­рушается, владелец исключительных авторских прав может прибег­нуть к различным способам их защиты, как общим (ст. 12 ГК), так и специфическим (ст. 49 Закона об авторском праве). Основной специфический способ защиты авторских прав — взыскание с на­рушителя вместо убытков так называемой законной компенсации в размере от 10 до 50 000 МРОТ. Конкретная сумма компенсации определяется судом.

Кроме того, владелец исключительных прав может потребовать уничтожить все экземпляры произведения, изготовленные противо­правно или передать ему эти экземпляры. Может быть также заяв­лено требование об уничтожении материалов и оборудования, ис­пользуемых при правонарушении.

По правилам, которые весьма сходны с авторским правом, ох­раняются так называемые смежные права.

Под смежными правами понимаются права артистов-исполнителей на свои исполнения, права звукозаписывающих организаций на свои звукозаписи, а также права радио- и телестанций на свои пе­редачи.

 

Вопрос 9. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

 

Обязательства вследствие причинения вреда — это такие гражданско-пра­вовые обязательства, в силу которых потерпевший (кредитор) имеет право требовать от причинителя (должника) полного возмещения причиненного вреда для ликвидации последствий правонарушения и восстановления своего имущественного состояния.

Обязательства вследствие причинения вреда, или деликтные обязательства (деликт правонарушение), занимают наряду с договорными обязательствами основное место в системе гражданско-правовых обязательств. Содержанием деликтных обязательств является ответственность причинителя вреда. Поэтому понятия «деликтное обязательство» и «ответственность за вред» (т. е. деликтная ответственность) употребляются как однозначные Следует иметь в виду, что деликтная ответственность не заменяет уголовной ответственности, если вред причинен уголовным преступлением. В подобных случаях два вида ответственности возникают одновременно, и гражданский иск о возмещении причиненного вреда может рассматриваться уголовном процессе.

В гражданском законодательстве установлены общие правила об основаниях ответственности за причиненный вред (противоправность поведения. нарушителя, причинная связь между противоправным поведением и причиненным вредом, виновность нарушителя) и существуют специальные правила для отдельных видов деликтных обязательств: по возмещению вреда, причиненного работником юридического лица; вреда, причиненного недееспособными и несовершеннолетними, и пр.

К числу общих правил о деликтных обязательствах относятся, в частности, правила о способах возмещения вреда потерпевшему. ГК РФ предусматривает два способа возмещения вреда:

1) возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т. п.);

2) возмещение причиненных убытков.

Убытки— это денежная оценка вреда, причиненного имуществу. В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются:

а) расходы, которые потерпевший произвел или должен будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, т. е. реальный ущерб (например, стоимость уничтоженного имущества);

б) неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, т.е. «упущенная выгода» (например, утраченный вследствие увечья заработок). Если вред причинен жизни или здоровью гражданина, то в случае его смерти право на возмещение вреда получают лица, которых он содержал или обязан был содержать при жизни (иждивенцы).

 






Дата добавления: 2016-10-07; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:




© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.05 с.